Открытие наследства время и место открытия наследства субъекты наследования недостойные наследники

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Открытие наследства время и место открытия наследства субъекты наследования недостойные наследники». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

(в ред. Федеральных законов от 02.12.2004 N 156-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 29.11.2007 N 281-ФЗ, от 29.04.2008 N 54-ФЗ, от 30.06.2008 N 105-ФЗ, от 05.06.2012 N 51-ФЗ, от 02.10.2012 N 166-ФЗ, от 07.05.2013 N 100-ФЗ, от 23.07.2013 N 223-ФЗ, от 30.09.2013 N 260-ФЗ, от 28.12.2013 N 446-ФЗ, от 05.05.2014 N 124-ФЗ, от 15.02.2016 N 22-ФЗ, от 09.03.2016 N 60-ФЗ, от 30.03.2016 N 79-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N 333-ФЗ, от 28.03.2017 N 39-ФЗ, от 29.07.2017 N 259-ФЗ, от 19.07.2018 N 217-ФЗ, от 03.08.2018 N 292-ФЗ, от 18.03.2019 N 34-ФЗ)

Принят
Государственной Думой
1 ноября 2001 года

Одобрен
Советом Федерации
14 ноября 2001 года

Части 1, 2, 4 Гражданского кодекса РФ включены в систему отдельными документами.

1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.

2. Наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.

Наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону. (в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 217-ФЗ)

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.

1. Временем открытия наследства является момент смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 настоящего Кодекса днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день и момент смерти, указанные в решении суда. (в ред. Федерального закона от 30.03.2016 N 79-ФЗ)

2. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга, если момент смерти каждого из таких граждан установить невозможно. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них. (в ред. Федерального закона от 30.03.2016 N 79-ФЗ)

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20).

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

1. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. (в ред. Федерального закона от 30.03.2016 N 79-ФЗ)

К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства, и наследственный фонд, учрежденный во исполнение последней воли наследодателя, выраженной в завещании. (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 259-ФЗ)

2. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону — Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса. (в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 281-ФЗ)

Граж­дан­ский Кодекс Рос­сий­ской Феде­ра­ции в ста­тье 1146 уста­нав­ли­ва­ет пра­во­пре­ем­ни­ков умер­ше­го наслед­ни­ка: доля закон­но­го наслед­ни­ка в слу­чае его смер­ти до момен­та откры­тия наслед­ства или одно­вре­мен­но с кон­чи­ной насле­до­да­те­ля пере­хо­дит к пря­мым потом­кам наслед­ни­ка, то есть к его детям и делит­ся в рав­ных частях меж­ду ними.

Пра­во пред­став­ле­ния дей­ству­ет толь­ко в пер­вых трёх оче­ре­дях:

  • супру­ги, дети, роди­те­ли;
  • бра­тья и сест­ры (род­ные и непол­но­род­ные), дедуш­ки и бабуш­ки;
  • дяди и тёти.

Сле­до­ва­тель­но, насле­до­вать по пра­ву пред­став­ле­ния могут:

  • вну­ки насле­до­да­те­ля (а так­же их потом­ки);
  • пле­мян­ни­ки и пле­мян­ни­цы;
  • кузе­ны (дво­ю­род­ные бра­тья и сест­ры).
  • То есть круг лиц НПП доволь­но огра­ни­чен.
  • В после­ду­ю­щих оче­ре­дях пере­ход пра­ва на при­ня­тие наслед­ства про­ис­хо­дит при отсут­ствии пре­тен­ден­тов в преды­ду­щих оче­ре­дях по сте­пе­ни род­ства* (от тре­тьей до шестой) — это общий закон насле­до­ва­ния.
  • При­ме­ча­ние*:
  • Сте­пень пря­мо­го кров­но­го род­ства в сосед­них поко­ле­ни­ях и через поко­ле­ния (род­ствен­ни­ки по вер­ти­ка­ли: роди­те­ли — дети; дед, баб­ка — вну­ки; пра­дед, пра­баб­ка — пра­вну­ки, …пред­ки — потом­ки) опре­де­ля­ет­ся по кол-ву поко­ле­ний, кото­рое про­шло до рож­де­ния насле­до­да­те­лем.
  • Сте­пень непря­мо­го кров­но­го род­ства в одном поко­ле­нии (род­ствен­ные свя­зи по гори­зон­та­ли: род­ные или непол­но­род­ные бра­тья и сест­ры, близ­не­цы, дво­ю­род­ные, тро­ю­род­ные, чет­ве­ро­ю­род­ные, …далее по кол-ву “колен” бра­тья и сест­ры) опре­де­ля­ет­ся от обще­го пред­ка.
  • Сте­пень непря­мо­го кров­но­го род­ства в сосед­них “коле­нах” и через “коле­на” опре­де­ля­ет­ся ана­ло­гич­но пря­мо кров­но­му род­ству: дяди, тёти — пле­мян­ни­ки (род­ные, дво­ю­род­ные, тро­ю­род­ные); дво­ю­род­ные и тро­ю­род­ные деды, баб­ки — дво­ю­род­ные и тро­ю­род­ные вну­ча­тые пле­мян­ни­ки).

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)

Не полу­чат сво­ей доли наслед­ни­ки по пра­ву пред­став­ле­ния, если:

  • в заве­ща­нии будет отка­за­но им в насле­до­ва­нии (соглас­но ст. 1118 п.1 ГК);
  • дан­ные лица будут при­зна­ны недо­стой­ны­ми наслед­ни­ка­ми, в соот­вет­ствии с п.1, ст. 1117.

Пункт доволь­но про­ти­во­ре­чи­вый и непо­нят­ный:

Недо­стой­ны­ми наслед­ни­ка­ми (по зако­ну или заве­ща­нию) при­зна­ют­ся те, кто неза­кон­ным обра­зом пытал­ся при­ну­дить род­ствен­ни­ка изме­нить заве­ща­ние в их поль­зу (или поль­зу тре­тьих лиц), вклю­чив их в пре­тен­ден­ты или уве­ли­чив насле­ду­е­мую долю. Дан­ные фак­ты долж­ны быть под­твер­жде­ны в суде.

В то же вре­мя, несмот­ря на лише­ние прав недо­стой­ных наслед­ни­ков в судеб­ном поряд­ке на осно­ва­нии под­твер­жден­ных фак­тов (вни­ма­ние!), они “впра­ве насле­до­вать иму­ще­ство” (цита­та из ста­тьи граж­дан­ско­го кодек­са), если умер­ший после утра­ты прав него­дя­я­ми, пытав­шим­ся отжать неза­кон­но его иму­ще­ство, все-таки ука­жет их в заве­ща­нии. Ну как не поду­мать здесь, что зако­но­твор­цы спе­ци­аль­но остав­ля­ет лазей­ки для пре­ступ­ни­ков? Инте­рес­но посмот­реть на того, кто при­ни­мал такие зако­ны.

Транс­мис­сия в наслед­ствен­ном пра­ве бук­валь­но озна­ча­ет пере­ход пра­ва на при­ня­тие наслед­ства, если пре­ем­ник по зако­ну или ука­зан­ный в заве­ща­нии (транс­ми­тент) умер после смер­ти насле­до­да­те­ля, не успев всту­пить в свои пра­ва (ст. 1156 ГК РФ).

  • При­няв­ший наслед­ство в поряд­ке наслед­ствен­ной транс­мис­сии (транс­мис­сар) насле­ду­ет толь­ко то иму­ще­ство, кото­рое не успел при­нять транс­ми­тент от насле­до­да­те­ля.
  • Пра­ва на насле­до­ва­ния иму­ще­ства само­го умер­ше­го наслед­ни­ка пере­хо­дят к его пра­во­пре­ем­ни­кам на осно­ва­нии стан­дарт­ных пра­вил насле­до­ва­ния (в соот­вет­ствии с зако­ном или на осно­ва­нии заве­ща­ния).
  • Обя­за­тель­ная доля наслед­ства по транс­мис­сии наслед­ни­ков не пере­да­ёт­ся. (Пра­во на обя­за­тель­ную долю, в раз­ме­ре не менее поло­ви­ны доли, при­чи­та­ю­щей­ся по зако­ну, воз­ни­ка­ет у нетру­до­спо­соб­ных ижди­вен­цев, несо­вер­шен­но­лет­них детей насле­до­да­те­ля и дру­гих лиц, пере­чис­лен­ных в ст. 1149 ГК РФ).

Наслед­ствен­ная транс­мис­сия ста­но­вит­ся воз­мож­ной, если одно­вре­мен­но будут соблю­де­ны такие усло­вия:

  • состо­я­лось откры­тие наслед­ства;
  • срок при­ня­тия насл-ва не истек;
  • транс­ми­тент умер, не успев при­нять нас-во (то есть не напи­сал заяв­ле­ние на при­ня­тие или отказ, либо не всту­пил фак­ти­че­ски в пра­ва вла­де­ния (поль­зо­ва­ния) иму­ще­ством).

Срок при­ня­тия наслед­ства транс­мис­сии — это оста­ток 6‑месячного пери­о­да при­ня­тия наслед­ства насле­до­да­те­ля с момен­та смер­ти наслед­ни­ка (ст. 1154 ГК). Он все­гда мень­ше сро­ков при­ня­тия обыч­но­го наслед­ства, но уста­нав­ли­ва­ет­ся не менее, чем три меся­ца (если мень­ше, то по реше­нию суда его удли­ня­ют до 3‑х мес.).

  • Если по исте­че­нию это­го сро­ка транс­мис­сар про­пу­стит оформ­ле­ние сво­их прав по ува­жи­тель­ной при­чине, то соглас­но ст. 1155 ГК, суд может посчи­тать наслед­ство при­ня­тым им.
  • При отка­зе от наслед­ства срок при­ня­тия его дру­ги­ми пра­во­пре­ем­ни­ка­ми состав­ля­ет 6 меся­цев с момен­та отка­за.
  • Если иму­ще­ство умер­ше­го оста­лось после про­ше­ствия 6 меся­цев непри­ня­тым, то пра­во наслед­ствен­ной транс­мис­сии пере­хо­дит к дру­гим наслед­ни­кам по зако­ну. Реа­ли­зо­вать его они долж­ны в тече­ние 3 меся­цев, после того как про­шел уста­нов­лен­ный ст. 1154 ГК срок.

Под осуществлением наследственных прав понимается реализация управомоченными лицами своих субъективных прав в отношении принятия или отказа от наследства, причитающегося им по завещанию или по закону. Такими управомоченными лицами или субъектами наследственных правоотношений являются лица, реализующие свои права по распоряжению принадлежащим им имуществом на случай смерти, и лица, призываемые к наследованию.

Стоит отметить, что в наследственном праве отсутствуют чёткие позиции при определении субъектов наследственных правоотношений. Е. А. Суханов считает, что к субъектам наследственного права относятся наследодатель и наследник, а А. П. Сергеев и Ю. К. Толстой отмечают, что субъектом наследственных правоотношений не может быть наследодатель, поскольку «покойники субъектами правоотношений быть не могут». И. В. Долганова и А. Н. Левушкин относят к субъектам не только наследников и наследодателей, но и органы, содействующие реализации права наследника на наследство, а также лиц, которые имеют право удостоверять завещание.

Гражданский кодекс не закрепляет понятия «наследодатель», поэтому под наследодателем принято понимать умершее лицо, обладавшее на момент смерти определённым имуществом (наследственной массой), которое в соответствии с законом может быть унаследовано либо по закону, либо по завещанию.

Наследодателем может быть только физическое лицо, так как при реорганизации юридического лица имущество перейдет к другим лицам в установленном законом порядке, а при ликвидации юридического лица правопреемства не возникает.

Наследодателями могут выступать как дееспособные, так и недееспособные и несовершеннолетние граждане, однако последние могут выступать в роли наследодателя только в наследовании по закону. Что же касается совершения завещания, то законом к наследодателю предусмотрены определённые ограничения. Так как завещание является односторонней сделкой, к лицам, совершающим завещание, предъявляются требования: лицо должно достигнуть совершеннолетия (исключение составляют эмансипированные граждане и вступившие в брак раньше достижения восемнадцатилетнего возраста) и обладать полной дееспособностью.

Если наследодатель был признан судом недееспособным в силу болезни, но в момент, когда он совершал завещание, наблюдалась ремиссия болезни, в будущем завещание будет признано недействительным. Однако, завещание может составить лицо, в последующем признанное недееспособным. Такое завещание будет иметь юридическую силу, если наследники не докажут, что наследодатель составил завещание уже в помутнённом сознании.

Наследодателями могут выступать не только граждане Российской Федерации, но и лица без гражданства, а также иностранные граждане. Данное правило объясняется тем, что иностранным гражданам и лицам без гражданства законодательством предоставлен национальный режим, а также правилом, что основанием для наследования является факт смерти человека и место открытия наследства, а не просто не волеизъявление человека.

Под наследниками понимаются лица, к которым в результате наследственного правопреемства переходят права и обязанности наследодателя за исключениями, предусмотренными законодательством. К субъектам наследственного правопреемства относятся физические лица, юридические лица, Российская Федерация в целом, её субъекты, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Наследниками считаются и лица, зачатые при жизни наследодателя, но родившиеся после его смерти. Однако в литературе отмечается, что неродившийся ребёнок не признаётся субъектом права, а будет таковым при условии, что родится живым. В случаях рождения ребёнка мертвым правоспособность не наступает, а сам факт зачатия утрачивает юридическое значение. В то же время нигде не говорится о том, сколько должен прожить ребёнок, чтобы это условие было удовлетворено, то есть достаточно ли прожить несколько часов после родов, чтобы стать наследником умершего.

Общий порядок наследственного правопреемства, выполнение которого вызвано не завещательной волей наследодателя, а только теми правилами, которые отражены в наследственном праве, это и есть наследование по закону. Именно закон определяет границы наследования, когда нет завещания, устанавливает, кто заменит умершего в тех имущественных отношениях, субъектом которых он был при жизни.

Порядок и принцип принятия наследства регулируется главой 63 Гражданского кодекса РФ. Очерёдность получения наследства указывается в ст. 1142, 1143, 1144, 1145 этой главы. Именно в них и произошли изменения. А с первого сентября 2016 года вступили в действие новые поправки, которые уточняют определённые правила наследования по закону. В поправках указывается, когда будет открыто наследство.

С этого момента учитывается не дата смерти, а время, когда произошла кончина. До изменений, если смерть наступала в один день, то и считалось, что умерли одновременно. Соответственно и наследники обоих наследодателей должны были призываться одновременно. Изменения в законе дают основание на получение наследия от того наследодателя, который умер позже. В случае, если время смерти установить не удаётся, тогда будет действовать старый порядок действий.

В статье 1141 Гражданского кодекс РФ к наследованию призываются наследники в определённом порядке.

Каждая из последующих очередей получает право на наследство в таких случаях:

  • отстранили от наследства;
  • нет права наследовать;
  • лишили наследства;
  • отсутствуют наследники предшествующих очередей;
  • отказались все наследники от наследства;
  • никто не принял наследство.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, кроме наследников, наследующих по праву представления.

Увеличение круга наследников по закону – это шаг вперед наследственных правоотношений, так как Гражданский кодекс РСФСР 1964 года не в полном объёме гарантировал права и законные интересы граждан.

Сокращение эпизодов признания имущества умершего выморочным при том, что существуют родственники наследодателя, в большей части помогает образованию гражданского общества в РФ и укрепляет, развивает основные начала гражданского законодательства.

В нашем законодательстве существуют такие группы наследников трёх первых очередей, которые наследуют в особом порядке, и этот порядок называется наследование по праву представления.

Этот вид наследования применяется в особенных случаях при наличии условий, установленных законом.

Юридическая характеристика наследования по праву представления содержит следующие моменты:

1. Обязательным условием данного вида наследования выступает то, что наследник умирает раньше наследодателя. А если бы он был жив, то унаследовал бы ту долю, которая причитается ему на основании закона. Если такого наследника уже нет в живых, то ГК РФ предусматривает возможность их замещения иными лицами.

2. Данный порядок наследования применяется тогда, когда наследодатель и наследник умирают одновременно, то есть в один день. Таких лиц принято называть коммориентами. В действующем законодательстве присутствует такое правило: в целях наследственного правопреемства коммориенты не наследуют друг после друга, чтобы избежать путаницы в определении долей наследства, но в данном случае это единственное исключение в наследовании по праву предоставления в законодательстве.

3. В такой ситуации, если бы те лица, которые указывались выше, были живы к моменту открытия наследства, то долю, которая им принадлежит, должны получить их дети, внуки и т. д.

  • к наследникам первой очереди относятся внуки и внучки;
  • к наследникам второй очереди – племянницы и племянники;
  • наследниками третьей очереди являются двоюродные братья и сёстры.

4. В таком случае, когда наследников по праву представления не один, а несколько, положенную бы часть наследства их родителю они должны разделить в равных долях. Например, умирает наследодатель, и обнаруживается, что наследники первой очереди отсутствуют, а у него была сестра, которая умерла за несколько лет до смерти сестры, однако у сестры осталось двое детей – племянники умершего наследодателя, которые в соответствии с законодательством наследуют полагающуюся бы матери часть наследства в равных долях – в нашем случае по 1/2 от наследственного имущества.

5. В ситуации, когда вышеупомянутое лицо, умершее до смерти наследодателя или одновременно с ним, позже будет признано недостойным наследником, наследование по праву представления не осуществляется.Такой же будет ситуация, если наследодатель оставит завещательные распоряжения о лишении наследника право наследовать.

6. Наследование по праву представления не наступит в случае совершения наследодателем при жизни завещания, хотя бы согласно ему наследник наследовал большую часть имущества, чем по закону.

7. Когда существует завещание, составленное при жизни, при котором имущество переходит к определённым лицам, потомки наследника всегда наследуют часть наследства, которая бы принадлежала их родителю по праву представления, т. к. это отражено в законодательстве.

Право представления представляет собой определённый переход доли наследника по закону, который умер до момента открытия наследства, к его наследникам в долях, равных друг другу.

Наследование по праву представления – это особый, предусмотренный законом порядок призвания к наследованию наследников по закону. Данный порядок наследования вступает в действие при обстоятельствах, когда их предок, который был бы призван к наследованию по закону по смерти наследодателя, умер до дня открытия наследства, либо одновременно с наследодателем.

Данный порядок наследования предусмотрен ст. 1146 ГК РФ.

Значение наследования по праву представления проявляется в том, что определённые лица могут являться представителями чьих-то наследственных прав. При этом следует учитывать тот факт, что каждый из представителей может представлять только свою категорию, свою очерёдность принятия наследования.

В данном порядке наследования лицо вступает в наследование не по собственному праву, а исходя из права другого наследника.

И в соответствии с этим наследование имущества наследниками по праву представления происходит наравне с другими наследниками, находящимися в той степени родства с наследодателем, в которой состоял ранее умерший родитель либо восходящий родственник наследника.

Фактически наследниками по праву представления могут быть только потомки определённых наследников, находящимися и призываемые в первую, вторую или третью очередь. И, следовательно, по праву представления в наследование вступают наследники трёх очередей.

К первой очереди относятся:

  • дети сыновей и дочерей наследодателя – внуки и внучки;
  • потомки наследодателя.

Вторая очередь наследников по праву представления включает в себя детей полнородных и неполнородных братьев и сестёр наследодателя – племянников и племянниц наследодателя.

Третья очередь наследования состоит из детей дяди и тёти наследодателя, т. е. двоюродных братьев и сестёр.

Никто из числа других лиц не может выступать в качестве наследников по праву представления.

Следует иметь в виду тот факт, что наследники, наследующие по праву представления, вступают в наследование не по своему восходящему родственнику (родителю), а непосредственно наследодателю. И это имеет важное значение для определения последствий наследования. Так, на долю в наследстве, приобретаемую в порядке права представления, не приходятся имущественные долги родителя, который бы являлся наследником наследодателя. И это вытекает из нового законодательства о наследовании.

Наследование по праву представления вступает в действие при наличии определённых обстоятельств и условий, вытекающих из закона.

Одним из главным условий, определяющим порядок наследования по праву представления, можно назвать смерть определённого наследника, состоящего в первой, второй или третьей очереди, после которого допускается наступление наследования по праву представления.

Исходя из этого, можно сказать, что наследование по праву представления возможно только тогда, когда непосредственный наследник умер. Если наследник по закону не умер до момента открытия наследства или одновременно с наследодателем, а например, отказался от принятия наследства, то в данном случае наследование по праву представления не допускается.

Наследование по праву представления допускается только при наступлении основания наследования по закону. Данный факт трактуется этим обстоятельством, поскольку в случае смерти до открытия наследства или одновременно с наследодателем наследника по завещанию, которому не был подназначен наследник, наследование по праву представления не происходит. В данном случае вступают в действие правила приращения наследственных долей (ст. 1161 ГК РФ).

К наследникам, вступающим в наследство по праву представления, переходит лишь доля, полагавшаяся наследнику по закону (а не по завещанию), умершему до открытия наследства либо одновременно с наследодателем, при этом указанная доля разделяется между всеми ними поровну.

Наследники по праву представления, как и другие наследники из числа наследников по закону, могут быть лишены наследуемого имущества согласно п. 1 ст. 1119 ГК РФ, признаны недостойными наследниками, или отстранены от права наследования на основании ст. 1117 ГК РФ.

Помимо этого следует учесть, что не могут вступать в наследование по праву представления потомки наследника по закону, лишённого наследодателем наследства или не имеющего права наследовать по причине своего недостойного поведения (п. 1 ст. 1117 ГК РФ). В таких случаях наследник по закону, который умер до момента открытия наследства или одновременно с наследодателем, и сам бы не имел права вступать в наследование по закону, будь он в живых на момент открытия наследства.

Таким образом, наследование по праву представления представляет собой право нисходящего родственника вступать на место своего родителя или другого восходящего умершего. Так как лицо наследует не по собственному праву, а по праву наследования другого наследника, то оно делит наследственное право наравне с другими наследниками, состоящими в определённой степени родства с наследодателем, в которой состоял ранее умерший родитель или восходящий родственник наследника.

Исполнение завещания можно поручить любому лицу, которому есть доверие.

Такой исполнитель завещания, или как его ещё называют душеприказчик, независимо от того, является ли он наследником, на основании полномочий исполнителя, определённых в завещании, принимает все меры для того, чтобы воля наследодателя, выраженная в завещании, была исполнена.

Исполнитель завещания принимает меры по охране наследства и управлению им, получает имущество, принадлежавшее умершему, для передачи наследникам либо, в силу закона, другим лицам, исполняет завещательное возложение и требует от наследников исполнения завещательного отказа или завещательного возложения. Ведёт от своего имени дела, связанные с исполнением завещания, в суде и других государственных органах,.

Как правило, исполнение завещания осуществляется самими наследниками. Но если завещатель не уверен, что наследники сами смогут четко выполнить его волю, либо если его наследники несовершеннолетние, а их законным представителям (родителям)

он не доверяет, то имеет смысл назначить исполнителя завещания.

Исполнение происходит с согласия исполнителя, которое выражается одним из следующих способов:

  • собственноручной надписью на самом завещании;
  • в заявлении, приложенном к завещанию;
  • в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства;
  • если он в течение месяца со дня открытия наследства фактически приступил к исполнению завещания.

Исполнитель завещания (душеприказчик) не вправе передоверить исполнение другому лицу. После открытия наследства освободиться от своих обязанностей исполнителя он может только по решению суда.

В силу закона (ст. 1136 ГК РФ) исполнитель завещания имеет право на возмещение за счёт наследства необходимых расходов, которые он понёс в связи с исполнением завещания. А также он имеет право, если на это указано в завещании, за счёт наследства получить вознаграждение и сверх тех расходов, которые он понёс в результате исполнения завещания.

Завещательный отказ и завещательное возложение.

Еще раз напомним, что завещание должно быть составлено ясно, грамотно и в соответствии с законом.

Разнообразить же свою волю в составлении завещания можно двумя совершенно законными способами. Это возможность совершения в завещании завещательного отказа либо завещательного возложения.

Завещательный отказ – это обязательство имущественного характера, исполнение которого в пользу любых других лиц завещатель вправе возложить на своих наследников.

Лицо, получающее право требовать исполнения в свою пользу это имущественное обязательство, называется отказополучателем.

И это может быть любое лицо, которое наследодатель укажет в своём завещании, и которому он не собирается завещать своё имущество.

Чаще всего встречающийся на практике завещательный отказ – это возложение на назначенного наследника по завещанию, к которому переходит по наследству принадлежавшая завещателю квартира, жилой дом или другое жилое помещение, обязанности предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением.

Например, молодой человек ведёт не совсем правильный, с точки зрения его матери, образ жизни, и она, опасаясь, что после её смерти он ненадлежащим образом распорядится наследственным имуществом (продаст квартиру и останется на улице), составляет завещание на всё своё имущество на свою сестру – разумного, честного и доброго человека. Но при этом завещательница возлагает на неё, как на наследницу, ещё и обязанность предоставить неразумному сыну на период его жизни право пользования квартирой, а также передать ему, например, часть денежной суммы, полученной сестрой по завещанию, на его обучение.

Зачем всё это надо указывать в завещании? Сестра – человек разумный, порядочный; она и так всё сделает по совести.

Объясним, почему это необходимо закрепить правилом завещательного отказа.

Сестра – человек разумный и честный, но нельзя предугадать все обстоятельства, которые могут возникнуть в будущем. Допустим, сестра, оформив наследство на квартиру и денежные средства, по справедливости делает все, что ей было наказано в устной форме.

Но вдруг она тяжело заболеет, либо будет вынуждена сменить место жительство, либо умрёт. Как будут поступать её доверенные лица в случае передачи им имущества в управление, либо её наследники в случае её смерти, – ведь они ни о чём не договаривались с матерью этого молодого человека.

Если же завещательница подробно отразит в своём завещании, что всё своё имущество, в чем бы оно ни заключалось, где бы оно ни находилось, в том числе принадлежащую ей на праве собственности квартиру и денежные средства, она завещает своей сестре

Ивановой Анне Ивановне, но при этом возлагает на неё обязанность предоставить своему сыну Иванову Ивану Васильевичу на период его жизни (либо на какой-то конкретный срок) право пользования указанной квартирой с правом проживания в вышеуказанной квартире, – то тогда наследство, которое получит сестра, будет обременено правом проживания сына на период его жизни либо на период, который определён в завещании.

Общие положения наследственных правоотношений

Документы, подтверждающие факт и место открытия наследства.

Как уже было сказано, заявление о принятии либо об отказе от наследства подаётся не любому нотариусу, а нотариусу по месту открытия наследства (ст. 62 Основ законодательства РФ о нотариате). Следовательно, при подаче заявления заявитель должен предоставить нотариусу документы, подтверждающие факт и место открытия наследства.

Факт открытия наследства – смерть гражданина. Поэтому необходимо иметь при себе документ, подтверждающий факт смерти наследодателя. Этим документом может быть только свидетельство о смерти.

Для того чтобы не ошибиться, к тому ли нотариусу обратился заявитель, необходимо знать последнее место жительства умершего, ведь, местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (ст. 1115 ГК РФ).

Так как последним местом жительства умершего, опять же в силу закона (ст. 20 ГК РФ), будет являться место, где он постоянно или преимущественно проживал, то следовательно, необходимо представить документ о проживании умершего на день его смерти по определённому адресу.

Как правило, наследниками предоставляется справка о регистрации наследодателя по месту жительства из паспортной службы – форма 9, либо в качестве такого документа может быть представлено решение суда об установлении места открытия наследства.

Чтобы обращение к нотариусу было обоснованным, необходимо предоставить доказательства основания вступления в наследство.

Если оформлять наследство по закону, то необходимо предоставить документы, подтверждающие родство с наследодателем.

Здесь следует отметить следующее. Даже наследники первой очереди иногда должны представить не один документ. Так, дети умершего должны представить своё свидетельство о рождении, где умерший указан одним из родителей. Но за долгие годы и мать, и дочь, а иногда и сын, и отец могут поменять фамилию, имя или отчество, причем неоднократно. Необходимо собрать все документы, которые будут однозначно подтверждать родственные отношения.

Пример

По поводу наследства после умершей Петровой А.И. обратилась её дочь Веселова О. П.. Она представила свидетельство о рождении Ветровой О. П., у которой мать Ветрова А.И., а также свидетельство о браке

Ветровой А.И. с Петровым М.И. Но своего свидетельства о браке с Веселовым и о перемене своей фамилии «Ветрова» на «Веселову» у неё нет, так как указанный брак расторгнут. Свидетельство о расторжении брака никак не может подтвердить перемену ею фамилии, там указано, что брак между Веселовым и Веселовой расторгнут, ей оставлена фамилия «Веселова».

В данном случае ей необходимо обратиться в ЗАГС, регистрировавший её брак с Веселовым, и получить справку, что в определённом году этим органом ЗАГС был зарегистрирован брак Веселова и Ветровой, которая сменила фамилию на «Веселова». И сколько бы раз дочь не меняла фамилию, ей необходимо доказать все изменения. Придётся представлять нужное количество документов, пока не будут бесспорно видны родственные отношения.

Брак может быть зарегистрирован и в другом городе. Для получения такой справки можно обратиться в орган ЗАГС по своему месту жительства, и его сотрудники помогут получить документ из ЗАГСа другого города.

Что касается наследников второй, третьей, четвертой и далее очередей о наличии документов, подтверждающих соответствующее (порой весьма дальнее) родство, лучше побеспокоиться заранее.

Если какие-то из документов не сохранились, то в органах ЗАГС можно получить повторные свидетельства при наличии их в книгах актовых записей. Но если и сами книги актовых записей не сохранились (архивы утрачены во время войны или во время стихийных бедствий), придётся обращаться в суд для установления факта родственных отношений.

Следует помнить, что родственные отношения могут быть подтверждены только и исключительно документами органов ЗАГС либо решениями суда.

Конечно, бывают ситуации, когда необходимо представить документы о рождении людей, родившихся до установления Советской власти, когда не существовало органов ЗАГС. В таком случае можно предъявить выписки из церковной книги о рождении (православной церкви, кирхи, синагоги). Такие документы встречаются в наше время, хоть и не слишком часто. Главное, чтобы они сохранились в читаемом виде, не были разорваны на мелкие кусочки, не допускали разночтений в именах, фамилиях и т. д.

Надо иметь ввиду, что никакие справки из жилконтор, трудовые книжки, военные билеты, свидетельские показания и т. д. не могут быть приняты нотариусом в качестве документов, подтверждающих родственные отношения. Главный принцип нотариальной деятельности – бесспорность и однозначность, в суде пригодятся и справки, и показания свидетелей, и личные письма, и открытки.

Если вступать в наследство по завещанию, то необходимо предоставить завещание. Причем на самом завещании предварительно нужно сделать отметку у того нотариуса, который удостоверял завещание, о том, что это завещание не было отменено либо изменено.

Если завещание было удостоверено нотариусом государственной нотариальной конторы, необходимо обратиться в государственный нотариальный архив.

Если завещание утеряно, то у нотариуса, который его удостоверял, можно получить дубликат завещания (на дубликате также необходимо пос��авить отметку, что завещание не отменено и не изменено).

Пошаговая инструкция “Как оформить наследство по решению суда?”

При фактическом принятии наследства законодательством предусмотрено, что в этом случае нотариус выдает свидетельство о праве на наследство, и только в случае отказа наследник должен обратиться в суд. В настоящее время нотариусы в большинстве случаев выдают свидетельства наследникам, фактически принявшим наследство, отказывают реже. При пропуске срока для принятия наследства (непринятии мер для фактического принятия наследства, необращении к нотариусу к нотариусу в течение 6 месяцев с даты смерти) наследнику желательно получить отказ нотариуса до обращения в суд. Кроме того, суду важно знать о наличии/отсутствии открытых наследственных дел, выданных свидетельствах, так как суд аннулирует выданные ранее свидетельства в случае восстановления срока, определяет доли в наследстве всех наследников с учетом признания нового наследника принявшим наследство. Поэтом предоставление в суд информации об открытом наследственном деле сэкономит время на истребование данного доказательства судом в нотариальной палате.

Наследнику необходимо также верно определить территориальную подсудность.

Если наследник обращается для восстановления срока для принятия наследства, то исковое заявление по общему правилу подается в районный/городской суд по месту жительства/нахождения ответчика (собственника выморочного имущества или иных наследников при наличии). Иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или который не имеет места жительства в РФ, можно предъявить в районный суд по месту нахождения его имущества или по последнему известному месту жительства в РФ. Если в состав наследства входит недвижимое имущество, то дело о восстановлении срока для принятия наследства рассматривается по месту нахождения недвижимого имущества (исключительная подсудность по делам, связанным с правами на недвижимое имущество).

Если наследник обращается для установления факта принятия наследства, то заявление в особом порядке подается в суд по месту жительства заявителя или по месту нахождения недвижимого имущества, если наследуется недвижимость.

Иск о признании права собственности на наследство через суд подается по общим правилам искового производства: в суд по месту нахождения ответчика или по месту нахождения недвижимого имущества, если признается право собственности на недвижимость.

Вынося решение о восстановлении срока принятия наследства и признании наследника принявшим наследство, суд обязан определить доли всех наследников в наследственном имуществе. Также он должен принять меры по защите прав нового наследника на получение его доли наследства (при необходимости) и признать недействительными ранее выданные свидетельства о праве на наследство (в соответствующих случаях — лишь в части). Когда пропущенный срок принятия наследства восстановлен и наследник признан принявшим наследство, нет необходимости в других действиях по принятию наследства. То есть вам не требуется обращаться к нотариусу за выдачей свидетельства о праве на наследство. По решению суда также вносятся изменения в запись о государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

В случае установления факта принятия наследства судом после вступления постановления суда в законную силу вы должны снова обратиться к нотариусу для получения свидетельства о праве на наследство. После этого вы сможете оформлять документы, подтверждающие права на наследственное имущество. Если же при установлении факта возникнет спор и дело будет рассматриваться по правилам искового производства, вы можете заявить требование о признании права собственности на имущество, в этом случае на основании решения суда о признании права собственности на имущество вы можете зарегистрировать право собственности в реестре и т.д. без свидетельства о праве на наследство.

Нас часто спрашивают: что дешевле, вступить в наследство, обратившись к нотариусу, или получить наследство через суд? Подача заявления в суд для признания права на наследство также облагается государственной пошлиной, во многих случаях достаточно большой (подробнее о расходах на вступление в наследство после смерти у нотариуса и через суд читайте здесь), при этом, как говорилось ранее, в некоторых случаях наследники после вступления в наследство в судебном порядке вынуждены также обращаться к нотариусу и платить пошлину за выдачу свидетельства. Поэтому нельзя сказать, что вступить в наследство по решению суда дешевле, чем через нотариуса, а зачастую намного дороже. Кроме того, обращение в суд во многих случаях сопряжено с наличием спора и всегда остается вероятность его разрешения не в пользу наследника, поэтому считаем более приемлемым для наследника способом принятия наследства обращение к нотариусу в течение установленного срока.

Вступление в наследство через суд

Время открытия наследства определяется в зависимости от основания открытия:

  • в случае биологической смерти – признается день гибели, указанный в медицинском свидетельстве о смерти;
  • в случае установления факта смерти – день, указанный в решении суда;
  • в случае объявления гражданина умершим – день вступления решения суда в законную силу.

Если участники процесса обжалуют решение суда 1 инстанции в апелляции, то процессуальный документ набирает силу по итогам слушания дела в апелляционном суде.

Состав имущества, переходящего в порядке наследования от наследодателя к другим лицам (наследникам) традиционно именуется наследственным имуществом, наследственной массой, наследством.

В соответствии со статьей 1112 ГК РФ в состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности:

  • вещи, включая деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК РФ);
  • имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм);
  • имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

По наследству нельзя передать права и обязанности, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя, например, право на получение алиментов, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина (абз. 2 ст. 1112 ГК).

Долги наследодателя. Если на наследодателе лежали обязанности, например, по возмещению убытков или уплате неустойки, то в случае его смерти они переходят наследникам (исключение составляют обязательства личного характера).

В соответствии со статьей 1113 ГК РФ, наследственные правоотношения возникают с открытием наследства, то есть с момента смерти наследодателя. К смерти по своим юридическим последствиям приравнивается объявление судом гражданина умершим (ст. 45 ГК РФ).

Время открытия наследства. Временем открытия наследства является в настоящее время момент смерти, а не день смерти, как это было в предыдущей редакции статьи 1114 ГК РФ.

При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 ГК РФ днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день и момент смерти, указанные в решении суда.

Место открытия наследства. Как следует из статьи 1115 ГК РФ, по общему правилу местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.

В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает; местом жительства несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов.

В случаях, когда место жительства наследодателя неизвестно, включая случаи регистрации наследодателя только по месту пребывания, местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества, определяемое по правилам части 2 статьи 1115 ГК РФ.

Определению в бесспорном порядке места открытия наследства посвящен раздел 2 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19.

Наследник — это лицо, к которому переходят права и обязанности наследодателя в результате наследственного правопреемства.

К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (статья 1116 ГК РФ). При этом термин «граждане» включает не только граждан России, но и иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Не могут являться наследниками по закону юридические лица.

Наследниками по завещанию могут быть, в том числе, и юридические лица.

В п. 15 Методических рекомендаций, утв. Решением Правления ФНП от 01-02.07.2004 указано, что завещатель вправе завещать свое имущество (п. 2 ст. 1116, п. 1 ст. 1119 ГК РФ):

  • наследникам по закону;
  • лицам, не являющимся наследниками по закону;
  • гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства;
  • юридическим лицам, включая иностранные;
  • Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям;
  • иностранным государствам;
  • международным организациям

К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону — Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования в соответствии со статьей 1151 ГК РФ.

Недостойные наследники — лица, не имеющие права наследовать. Круг этих лиц определен в статье 1117 ГК РФ, в частности, отстраняются от наследования как по завещанию, так и по закону лица, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать увеличению причитающихся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Таким образом, для признания кого-либо недостойным наследником достаточно одной попытки указанных выше действий.

В п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» содержатся разъяснения некоторых вопросов, касающихся признания гражданина недостойным наследником и об отстранении его от наследования.

Место и время открытия наследства

Наследование по закону — это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем в завещании. Наследование по закону является вторым основанием наследования в случаях, когда завещания нет или оно является ничтожным и т.д.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 — 1145 и 1148 настоящего Кодекса (статья 1141 ГК РФ). Кодекс предусматривает 8 очередей наследования:

  • Наследники первой очереди — дети, супруг и родители наследодателя (а также внуки наследодателя и их потомки по праву представления);
  • Наследники второй очереди – братья и сестры наследодателя (полнородные и неполнородные), его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери (а также племянники и племянницы наследодателя по праву представления);
  • Наследники третьей очереди — дяди и тети наследодателя (а также двоюродные братья и сестры наследодателя по праву представления);
  • Наследники четвертой очереди — прадедушки и прабабушки наследодателя;
  • Наследники пятой очереди — двоюродные внуки и внучки, двоюродные дедушки и бабушки;
  • Наследники шестой очереди — двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети;
  • Наследники седьмой очереди — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя;
  • Наследники восьмой очереди — нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (статья 1148 ГК РФ).

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

Например, после смерти наследодатель завещания не оставил. На момент его смерти у умершего не имелось детей, супруги и родителей, т е. наследников первой очереди, однако имеется брат, который и будет призываться в данном случае к наследованию по закону как наследник второй очереди.

Лицо, имеющее право на принятие наследства (право наследования), может выбрать один из трех вариантов поведения:

  • принять наследство (осуществить принадлежащее ему право);
  • отказаться от наследства (отказаться от указанного права) (ст. ст. 1157 — 1159 ГК РФ);
  • не принимать наследство (бездействовать).

Для приобретения наследства наследник должен его принять (статья 1152 ГК РФ). При этом, следует учитывать следующие требования законодательства:

  • Наследник должен быть полностью дееспособным. За несовершеннолетних, гражданин, признанных недееспособными, принятие наследства осуществляет их законные представители (ст. ст. 26, 28, 29, 30 ГК РФ).
  • Принятие наследства является односторонней сделкой, не требуется чьего-либо разрешения или согласия на ее совершение.
  • Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия либо момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество; при этом наследник, получив свидетельство о праве на наследство, не ограничен какими-либо сроками на госрегистрацию возникшего права собственности на недвижимое имущество.
  • Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Например, нельзя принять наследство при условии, что при разделе наследственного имущества одному из нескольких наследников достанется определенное имущество наследодателя. Нельзя принять наследство при условии оставления за собой права на последующий отказ от наследства. Нельзя принять наследство под условием отказа других наследников от наследства и т.п. Нельзя принять часть наследства, отказавшись от другого наследственного имущества.
  • Акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы ни находилось. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось. Причем наследник, принимая часть наследства, может и не знать о существовании другого имущества, однако оно также будет считаться принятым наследником.
  • Воля на принятие наследства должна быть сформулирована свободно (без насилия, угрозы и т.п.). В противном случае сделка может быть признана недействительной (ст. 179 ГК РФ). Сделка по принятию наследства, совершенная под влиянием заблуждения, также может быть признана недействительной (ст. 178 ГК РФ).
  • Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.

Вопросам принятия наследства посвящен раздел 5 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19.

Срок, в течение которого лицо, имеющее право наследования, может выразить свое согласие на принятие наследства в течении шести месяцев со дня открытия наследства или со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

В п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» содержатся следующие разъяснения:

«Течение сроков принятия наследства, установленных ст. 1154 ГК РФ, согласно ст. 191 ГК РФ начинается на следующий день после календарной даты, которой определяется возникновение у наследников права на принятие наследства, т.е. на следующий день после даты:

  • открытия наследства либо после даты вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим (п. 1 ст. 1154 ГК РФ);
  • смерти — дня, указанного в решении суда об установлении факта смерти в определенное время (п. 8 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ), а если день не определен — на следующий день после даты вступления решения суда в законную силу;
  • отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным ст. 1117 ГК РФ (п. 2 ст. 1154 ГК РФ);
  • окончания срока принятия наследства, установленного п. 1 ст. 1154 ГК РФ (п. 3 ст. 1154 ГК РФ)».

Наследник может принять наследство в любое время в течение шести месяцев со дня появления у него права наследования, в том числе в последний день этого срока. Наследник считается не принявшим наследство только по истечении этого срока.

О сроках принятия наследства см. рекомендации Федеральной нотариальной палаты в разделе 6 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19.

С юридической процедурой по открытию наследства связывается возможность наследников заявить о правах на часть имущества, состоящего в общей наследственной массе. Без прохождения этой стадии преемники не получают возможности предъявлять права. Если наследник представил все документы, открывается наследственное дело, подлежащее регистрации нотариусом.

Порядок оформления открытия наследства предполагает обращение каждого из наследников в любую нотариальную контору согласно ПМЖ наследодателя или по адресу нахождения имущества.

Общие положения о наследовании

Понятие наследования определяется как сумма всех прав на имущество умершего гражданина и его обязанностей, переходящая к наследникам.

Гражданский кодекс РФ (в дальнейшем по тексту — ГК РФ) процедуре передаче прав и обязанностей от умершего к наследникам посвятил главу. В ней законодателем закреплено понятие наследства, основания возникновения права на наследственное имущество, юридические факты, влекущие за собой значимые последствия, имущество, которое признается и считается наследственной массой и которое наследодатели могут получить в порядке наследования, детально закреплена процедура получения и оформления прав собственности в порядке наследования, а также документы, которые необходимо предоставить в случаях возникновения различных споров, связанных с наследованием, в том числе, при установлении места открытия наследства.

Открытие наследства — это юридический факт, порядок, в соответствии с которым лица, могут заявить о правах на имущество гражданина. Переходу права от наследодателя к наследникам предшествует факт смерти гражданина. Смерть гражданина подтверждается свидетельством о смерти. В качестве основания выдачи свидетельства служит врачебная справка о смерти, в которой прописывается значимый факт – дата смерти.

Свидетельство о смерти – это документ, с которого начинается наследственное дело у нотариуса и с момента выдачи которого связывается вся процедура оформления наследства.

Гражданин, не объявляющийся в месте жительства длительный срок, может судом быть признан умершим. В данном случае датой смерти гражданина считается дата вступления решения в силу.

С момента смерти гражданина ГК РФ связывается время открытия наследства. Момент открытия наследства и время открытия наследства – понятия тождественные. Именно в день открытия наследства у правопреемников возникает право на наследство и именно с такого дня начинается процедура наследования. Если наследник умер после открытия наследства, право наследования его доли переходит к его наследникам.

Открытие и принятие наследства происходит в следующем порядке:
Наследники, узнав об открытии наследства, т.е. о смерти гражданина, для оформления прав согласно закону РФ обращаются к нотариусу, написав заявление, которым выражают согласие на принятие наследства.
Форма заявления разрабатывается нотариусом самостоятельно, и его бланк выдается наследнику для заполнения. Заявление признается фактом, имеющим правовое значение, подтверждающим волю наследника о согласии на получение наследства. Отсутствие такого волеизъявления влечет за собой последствия в виде отказа нотариуса в совершении действий по выдаче свидетельства.

Наследник, постоянно проживающий с собственником имущества по день его смерти, считается фактически принявшим наследство. Ему для оформления прав нужно в течение 6 месяцев со дня открытия наследства получить у нотариуса свидетельство о праве на наследство. В качестве основания для доказывания факта принятия наследства может быть подана справка о проживании или регистрации по месту заведения наследственного дела.

Документы для подтверждения факта в каждом случае индивидуальны и нотариус принимает решение в каждом случае отдельно. Кроме этого, могут быть признаны фактически вступившими в наследство наследники, которые оплатили долги наследодателя, получили за него денежные средства, сохранили или защитили наследственное имущество, вступили в управление или владение наследственным имуществом. В случае отказана нотариуса признать заявителя наследником, факт принятия наследства может быть оспорен в суде.

По закону, срок – это определенный период времени, в течение которого надлежит совершить определённые действия. В процедуре наследования срок дисциплинирует участников отношений, дает гарантии незыблемости права собственности, и его значение важно.
Ст.1154 ГК РФ указывает, что наследство принимается в срок 6 месяцев со дня открытия наследства, который считается с даты смерти лица. Заявление, выражающее волю наследника, нотариус принимает в течение этого периода. Принятие наследства по факту происходит в этот же срок и наследнику со дня открытия наследства нужно совершить действия, которые говорят о принятии имущества от умершего.

Считается, что такой срок достаточен, чтобы наследники умершего гражданина определились, получать им наследство или отказаться от него. Заявление, поданное после того, как срок истек, не признается и не подтверждает факт принятия наследства. Для защиты прав в такой ситуации наследнику надлежит обратиться с иском в суд. Если при разбирательстве будет признано, что срок пропущен по уважительной причине и имеются документы, подтверждающие это обстоятельство, государственный орган решением срок восстанавливает.

Согласно ГК РФ, место открытия наследства совпадает с адресом проживания умершего гражданина либо, при его отсутствии, местом расположения наибольшей доли имущества. Говоря иначе, местом открытия наследства является факт проживания наследодателя по определенному адресу либо факт нахождения имущества. Документы, подтверждающие проживание умершего и место открытия наследства, подаются одновременно со временем подачи заявления о принятии наследства.

Если место открытия наследства выявить нельзя, граждане вправе обратиться в суд, написав заявление об установлении места открытия наследства.

Значение и понятие места, открытия наследства признается в том, чтобы наследники могли подать заявление о принятии и выдаче свидетельства у одного нотариуса, нотариальная контора которого находится в одном округе.

При разрешении разногласий об установлении места открытия наследства, суд будет интересовать местонахождение имущества наследодателя и какие документы это подтверждают. Факт обращения всех наследников в одну контору, в которой находится нотариус, способствует оптимальной защите прав всех наследников.

Наследство и наследники. Том I

В РФ для подтверждения факта наличия права на наследство и оформления прав на него, нотариусу предоставляются следующие документы:

  • заявление о принятии наследства;
  • справка с места проживания наследодателя, если наследственное дело не было ранее открыто другими наследниками;
  • документы, которые удостоверяют личность наследника;
  • свидетельство о смерти, если наследственное дело не было ранее открыто другими наследниками;
  • документы, подтверждающие права наследодателя на имущество.

После подачи заявления о вступлении в наследство, подаётся заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. Документы предоставляются в оригинале.
Из всего вышесказанного следует вывод, что открытие наследства происходит в момент смерти гражданина. Надлежащим образом установленный факт смерти признается основанием для открытия наследства. Факт признания гражданина умершим в судебном порядке влечет те же правовые последствия, что и факт смерти, установленный врачом.

Понятие наследования состоит в передаче наследственного имущества.

Юридически значимые факты смерти, принятия наследства, наличие документально подтвержденных прав на имущество наследодателя в юридической практике признается основанием для осуществления передачи прав.

Опыт работы в юридической сфере более 15 лет; Специализация — разрешение семейных споров, наследство, сделки с имуществом, споры о правах потребителей, уголовные дела, арбитражные процессы.

Вопросы и ответы юристов

1

Определение Конституционного Суда РФ от 30 сентября 2004 г. № 316-О // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

2

Братусь С. Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963. С. 69–70.

3

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

4

Крашенинников П. В. Наследственное право. М., 2019. С. 64–65.

5

Там же.

6

Там же.

7

Там же.

8

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

9

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

10

Там же.

11

Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-I «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

12

Постановление Конституционного Суда РФ от 4 октября 2016 г. № 18-П, Определение Конституционного Суда РФ от 05 декабря 2019 г. № 3279-О // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

13

Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-I «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

14

Методические рекомендации по оформлению наследственных прав, утвержденные решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 25 марта 2019 г., протокол № 03/19 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

15

Пункт 47 Регламента совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования, утвержденного решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 28 августа 2017 г. № 10/17, Приказом Минюста России от 30 августа 2017 г. № 156 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

16

Крашенинников П. В. Наследственное право. М., 2019. С. 75.

17

Пункт 2.2 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 25 марта 2019 г., протокол № 03/19 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

18

Там же.

19

Пункт 2.3 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденные решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 25 марта 2019 г., протокол № 03/19 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

20

Там же.

21

Там же.

Легальное определение наследования содержится в ст. 1110 ГК РФ: при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное. Права и обязанности переходят по наследству со всеми способами их обеспечения и лежащими на них обременениями.

В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Таким образом, в наследство включаются, в частности, вещи, принадлежавшие наследодателю на праве собственности или ином вещном праве (квартира, жилой дом, земельный участок, находившиеся в собственности наследодателя или в его пожизненном наследуемом владении, акции участника акционерного общества и др.), доля участника полного товарищества, товарищества на вере, общества с ограниченной ответственностью в складочном (уставном) капитале соответствующего юридического лица, имущественные права и обязанности по гражданско-правовым договорам наследодателя и пр.

Основания наследования: понятие, время, место открытия наследства

В российском наследственном законодательстве предусмотрено два правовых основания для того, чтобы получить наследство: в первом случае весь процесс регулируется согласно закону, в другом все решается на основе завещания (ст. 1111 ГК РФ). Однако же рассмотрение дела касаемо наследования может регулироваться законодательством даже в случаях наличия завещания. К примеру, наследники были лишены наследства законным путем, при этом сам наследодатель не вписал в завещании других законных наследников или других лиц, которые имеют право получить наследуемые вещи. После этого все имущество будет считаться выморочным – в обязательном порядке производится передача наследства в собственность РФ до момента законного рассмотрения дела.

Определение 1

Предпосылки открытия наследства – ситуация, которая приводит к возникновению наследственных правоотношений касаемо получения наследства (смерть наследодателя или предоставление документа, в котором человек является умершим).

Факт открытия наследства прямо связан с другими юридическими обстоятельствами, являющимися очень важными для наследников. Именно после открытия наследства определяется круг правовых наследников или лиц, которые, согласно завещанию, получили право на наследование той или определенной его части (согласно ст. 1156 ГК РФ это называется наследственной трансмиссией). В тот же момент наследственное имущество разделяется на объемы, которые указаны в документе, а также решаются все нотариальные действия, связанные с процессом принятия наследства либо же отказом от своей доли.

Определение 2

Время открытия наследства – день фактической смерти наследодателя согласно статье 1114 ГК РФ (указание времени носит обязательный характер).

Рассчитывается момент смерти согласно определенным биологическим показателям, которые свидетельствуют о том, что в организме человека произошли необратимые изменения, и все это предоставляется в форме свидетельства о смерти. Однако бывают и случаи, когда установка подлинности смерти человека производится в судебном порядке. Когда решение суда получит получит законную силу, время открытия наследства будет официально установлено, однако это касается случаев точного подтверждения смерти наследодателя. Если же человек пропадает без вести при таких условиях, которые могли напрямую угрожать его жизни, судом может быть назначено другое время открытия наследства – это день предполагаемой гибели от определенного несчастного случая (именно эта дата будет указываться в финальном решении суда).

Существует несколько причин, по которым суд может принять решение о предполагаемой гибели человека:

  • в течение пяти лет не было никаких ведомостей о человеке согласно месту его жительства (если человек пропал при обстоятельствах, которые теоретически могли принести вред его жизни, то этот термин сокращается до шести месяцев);
  • если человек является военнослужащим и пропал без вести во время выполнения своих обязанностей, то он может быть объявлен мертвым только через два года после окончания его военной службы

Если несколько гражданских умирают в один и тот же день, и в одно и то же время, они не могут наследовать имущество друг после друга, т.е. если в течение одного дня умирает два человека, которые должны были наследовать имущество друг друга, все эти вещи будут отданы под имущество государства без права получения их в качестве наследования. Но если люди умерли в разные календарные дни, в дело уже вступает право наследственного принятия имущества. Согласно правилам, наследственная трансмиссия предполагает получение всего имущества вторым гражданином (т.е. тем, который умер позже).

Местом для открытия дела о посягательстве на наследство по законодательству считается пункт, где наследодатель проживал в последнее время перед смертью, при этом он должен был иметь определенное имущество в пределах Российской Федерации. Если же нет точной информации, проживал ли человек где-то за пределами страны, то в таких случаях место открытия назначается относительно пункта нахождения наследуемого имущества. Случаются ситуации, когда такое имущество территориально разделено по всей России, поэтому в таком случае место определяется на основе самой ценной части всего наследия в плане недвижимости; если такого имущества нет, тогда на оценку берется движимое имущество и определяется его наиболее ценная часть. За основную оценочную единицу измерения берется рыночная стоимость продукта; если в этих случаях возникают спорные ситуации, проблему можно решить либо через суд либо с помощью специальной экспертизы, которую должны провести независимые эксперты.

Если же человек, проживающий в данном месте открытия наследства, не достиг 14 лет, либо же он находился под опекой по ряду причин, тогда место назначается по адресу проживания его официальных попечителей – это могут быть родители, опекуны, родственники и т.д.

Замечание 2

Стоит учитывать разницу между понятием места жительства и места пребывания. В первом случае это должна быть квартира или жилой дом в месте, где можно получить прописку. Другая же ситуация касается гостиниц, санаториев или пансионатов, т.е. мест, где человек находится определенное количество времени с какой-то целью без возможности остаться на постоянной основе.

Все лица, которые являются наследниками, должны в обязательном порядке подтвердить место открытия наследства. Для этого им необходим один из нижеперечисленных документов:

  • справка, предоставленная жилищными органами в местах регистрации наследодателя (прописка места жительства);
  • подтверждение от местной администрации или с рабочего места о месте жительства наследодателя;
  • справка о подтвержденном месте жительства наследодателям от райвоенкомата;
  • актовая запись о смерти наследодателя или ее копия должны заверять универсальную графу с указанным местом постоянного проживания умершего. Ее заполнением занимаются работники ЗАГСа, а информация поступает из паспорта о регистрации умершего.

Если же информации о месте жительства в вышеперечисленных документах нет, тогда пункт назначается на основе локализации имущества. Не всегда получается предоставить все нужные документы, поэтому главным фактором будет решение суда касаемо законного места открытия наследства на основное имущество (на момент принятия решения о наследовании закон уже должен иметь силу). Важно уделить должное время определению наследственного места, так как от этого зависит реализация права человека на унаследование своей части имущества на основе перехода этой вещи. Это играет большую роль именно потому, что все заявки касаемо регистрации наследодателя принимаются нотариусом при предоставленных документах с правильно указанным местом открытия наследства. Также на основе этих данных поступают отказы от доли наследства, претензии от кредиторов или различные детали касаемо охраны самого участка.

В статье 61 Основ законодательства РФ о нотариате указывается, что при получении нотариусом сообщения об открытии наследства, ему необходимо известить тех наследников, о месте жительства которых ему уже известно, однако чаще всего такой информации у выполняющего лица нет. Поэтому нотариус поступает следующим образом: он запрашивает непосредственно у наследников заявление о принятии наследства. При желании наследник может в данном заявлении уточнить контактные данные всех других лиц, которые имеют право на свою часть имущества о которым ему известно, однако это не обязательно и ни в коем случае не является противоправным действием. Та же самая ситуация работает и в отношении нотариуса – он не несет никакой ответственности за то, что не все наследники приняли свою долю наследства из-за определенного ряда причин.

Наследование представляет собой переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве частной собственности имущества, а также имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам). Следовательно, наследство (наследственное имущество) — это совокупность принадлежащего наследодателю на праве частной собственности имущества, его имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей. В наследственное имущество могут входить разнообразные права и обязанности наследователя: право, права требования, которые следуют из договора и обязательства по договору, права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) и т. п.

Согласно ст. 8 Конституции РФ Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. Официально опубликована: Российская газета. № 237, 25.12.93. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Право частной собственности охраняется законом. В соответствии со ст. 35 Конституции РФ право наследования гарантируется государством, при этом все граждане Российской Федерации имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Моментом открытия наследства является дата физической смерти или вступления в силу решения суда, которым устанавливается этот факт.

С этого времени наследники призываются к наследованию как по закону, так и по завещанию, и у них возникают права и обязанности по отношению к наследственному имуществу.

Также с этого момента кредиторы умершего имеют право заявить свои требования на имущество или погашение долговых обязательств.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.