Аннулирование свидетельства о праве на наследство нотариусом при ошибке

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Аннулирование свидетельства о праве на наследство нотариусом при ошибке». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

  • Особенности аннулирования прав на недвижимое имущество
  • Порядок аннулирования свидетельства нотариусом
  • Когда решение возможно только через суд

Процедура аннулирования свидетельства о праве на наследство, выданного нотариусом, производится в случае объявления наследников после истечения 6-месячного срока оформления наследства. Необходимое условие: согласие всех правопреемников, которые уже успели получить документ в установленный законом срок.

Основания для отмены свидетельства о праве на наследство

Согласно ст. 1155 ГК РФ в случае, когда в контору обращается с заявлением «опоздавший» наследник, нотариус вправе аннулировать ранее оформленные свидетельства о праве на наследство и оформить другие с учетом вновь объявившегося претендента. Это может быть сделано только с письменного согласия всех остальных наследников, права которых будет затрагивать такое решение. Согласие заверяется нотариусом, а если оно прислано по почте, подпись наследника на нем также должна быть нотариально удостоверена.

В отдельных случаях аннулирование свидетельства может не потребоваться, если это не нарушает права граждан, уже принявших наследство. Например, сын умершего наследодателя получил свидетельство на квартиру по завещанию. Заявление на принятие наследства по закону он писал.

Аннулирование свидетельства о праве на наследство нотариусом

Некоторые виды наследства требуют регистрации прав в государственных реестрах. В первую очередь, это недвижимость: дома, квартиры, земельные участки. После выдачи свидетельства на это имущество, нотариус уведомляет органы Росреестра о совершенном нотариальном действии и направляет информацию для внесения изменений в ЕГРН в порядке, определенном законом.

При аннулировании свидетельства необходимо заменить ранее отправленную информацию и внести в Государственный реестр недвижимости сведения о собственниках на основании вновь выданных документов, взамен утративших силу.

  1. Наследник, пропустивший срок, обращается к нотариусу с заявлением о желании принять наследство.
  2. Нотариус заверяет письменное согласие всех вовремя обратившихся правопреемников на включение претендента в общий список.
  3. Наследственные доли определяются заново с учетом изменившегося числа правопреемников.
  4. Нотариусом выносится постановление об аннулировании ранее выданных свидетельств на наследство.
  5. Заинтересованным лицам выдаются другие наследственные документы, информация о которых направляется в ЕГРН (если это недвижимость).

Нотариальные документы — договоры, завещания, доверенности, различные свидетельства и т.п., как правило, должны быть изготовлены без каких-либо исправлений. Если при подписании документа, его удостоверении или засвидетельствовании в тексте будет обнаружена ошибка, нотариус должен такой документ (например, выполненный на компьютере) изготовить заново.

Однако если изготовить заново документ по тем или иным причинам затруднительно либо невозможно, а также тогда, когда ошибка была обнаружена через какое-то время после совершения нотариального действия, исправления в него вносятся с соблюдением следующих правил:

1) в нотариальном документе, который подписывается обратившимися для совершения нотариального действия лицами (договоре, завещании, доверенности, заявлении, протоколе допроса свидетеля и т.д.), исправления и приписки оговариваются и подтверждаются подписями обратившихся. После удостоверительной надписи нотариус также оговаривает исправление или приписку, подтверждает эту запись своей подписью и скрепляет ее печатью. Если исправления или приписки сделаны в тексте удостоверительной надписи нотариуса, то они оговариваются и подписываются только нотариусом. Исправления должны быть сделаны так, чтобы все ошибочно написанное, а затем исправленное и зачеркнутое можно было прочесть в первоначальном варианте;

2) в нотариальных документах, которые не подписываются обратившимися для совершения нотариального действия лицами (свидетельствах о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, свидетельствах о праве на наследство, других свидетельствах, копиях документов и т.д.), исправления или приписки оговариваются только нотариусом. Оговорка должна быть сделана после удостоверительной надписи, подтверждена подписью нотариуса с приложением печати;

3) подчистки в нотариальных документах не допускаются.

Нотариусы могут вносить исправления в нотариальные документы

как по своей инициативе, так и по просьбе лиц, от имени или по поручению которых совершались нотариальные действия. Но эти исправления возможны только в отношении явных описок или арифметических ошибок. Внесенные в нотариальный документ исправления не должны менять существа этого документа.

Вместе с тем при определенных в действующем законодательстве условиях нотариусам предоставлено право аннулировать ранее выданные свидетельства о праве на наследство. Так, согласно п. 2 ст. 1155 ГК свидетельство о праве на наследство, выданное принявшим наследство наследникам, может быть аннулировано без обращения в суд при наличии письменного согласия этих наследников на принятие наследства и другими наследниками, но уже по истечении установленного для принятия наследства срока. При аннулировании свидетельства о праве на наследство нотариус выносит следующее постановление, которое является основанием для выдачи нового свидетельства о праве на наследство:

Образец

Постановление об аннулировании ранее выданного свидетельства о праве

на наследство

Санкт-Петербург. Первого июля две тысячи второго года.

Я, Еременко Елена Евгеньевна, нотариус нотариального округа «Санкт-Петербург», на основании письменного согласия от 26 июня 2002 года

Васильевой Елены Алексеевны, 15 сентября 1974 года рождения, паспорт ХП-АП № 344516, выдан 11 отделом милиции Санкт-Петербурга 30 апреля 1996 года, проживающей в Санкт-Петербурге, Московский проспект, дом 135, квартира 19, на принятие Андреевой Марией Алексеевной наследства умершего 23 августа 2001 года отца Андреева Алексея Ивановича по истечении установленного срока, руководствуясь пунктом 2 статьи 1155 Гражданского кодекса Российской Федерации,

постановляю:

аннулировать свидетельство о праве на наследство по закону, выданное мною 30 мая 2002 года по реестру № 1 -1603 и удостоверяющее право собственности Васильевой Елены Алексеевны на квартиру № 15 в доме № 6 по улице Марата в Санкт-Петербурге, общей площадью 95,5 кв. м., в том числе жилой площадью 68, 2 кв. м., состоящую из двух изолированных комнат размером 38 и 30,2 кв. м. и кухни размером 10,8 кв. м., расположенную на третьем этаже пятиэтажного кирпичного дома постройки 1912 года, зарегистрированную за ней в соответствии со свидетельством о государственной регистрации № 302750 серии 78-ВЛ, выданным Городским бюро регистрации прав на недвижимое имущество Санкт-Петербурга 10 июня 2002 г., в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Зарегистрировано в реестре за № 1-2016.

Взыскано по тарифу

Печать Нотариус Подпись

В случае, когда по ранее выданному свидетельству была осуществлена государственная регистрация прав на недвижимое имущество, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, по представлении ему постановления нотариуса об аннулировании ранее выданного и нового свидетельства о праве на наследство обязан внести соответствующие изменения в запись о государственной регистрации.

Наследственные правоотношения регулируются нормами законов, действующих на день открытия наследства, если иное не предусмотрено законом.

Для удостоверения права наследника(ов) на имущество умершего гражданина путем совершения нотариального действия — выдачи свидетельства о праве на наследство, нотариус применяет соответствующие нормы действующего законодательства, в том числе Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (далее — Основы), Регламента совершения нотариальных действий, устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий и способ ее фиксирования (далее — Регламент), Правил нотариального делопроизводства (далее — Правила), Приказа Минюста России от 17.06.2014 № 129, а также учитывает Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

2.1. Место открытия наследства определяется нотариусом по последнему месту жительства наследодателя (п. 1 ст. 1115 ГК РФ).

В бесспорном порядке нотариус определяет последним местом жительства гражданина жилой дом, квартиру, комнату, жилое помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, в котором гражданин был зарегистрирован по месту жительства в соответствии с п. 1 ст. 20 ГК РФ, ст. 2 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и п. 47 Регламента. При этом следует иметь в виду, что п. 47 Регламента имеет открытый перечень документов, подтверждающих место жительства наследодателя. Предусмотренный указанным пунктом Регламента документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства, органами регистрационного учета граждан не выдается в связи с утратой силы Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденного приказом ФМС России от 11.09.2012 № 288. Учитывая изложенное, нотариусы для подтверждения места открытия наследства вправе использовать информацию о последнем месте жительства наследодателя по иным документам.

Порядок и место регистрации некоторых категорий граждан по месту жительства определен главой IV Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 № 713.

В соответствии с указанными Правилами, для цели определения места открытия наследства, местом жительства наследодателя определяется:

для военнослужащих — место регистрации по месту жительства при его наличии либо по месту дислокации воинской части;

для граждан, зарегистрированных в культовых зданиях — место нахождения культовых зданий;

для граждан, относящихся к коренному малочисленному народу Российской Федерации, ведущему кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющему места, где он постоянно или преимущественно проживает — адрес нахождения местной администрации соответствующего поселения;

для осужденных граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы — место их регистрации по месту жительства.

2.2. Устанавливая место открытия наследства в случае регистрации наследодателя на момент смерти в жилом помещении по месту пребывания, при сохранении регистрации по месту жительства по другому адресу, нотариус в бесспорном порядке определяет местом открытия наследства место регистрации по месту жительства.

Факт места открытия наследства по месту, где наследодатель был зарегистрирован по месту пребывания (или факт постоянного или преимущественного проживания наследодателя, где он был зарегистрирован по месту пребывания) должен быть установлен судом.

2.3. Устанавливая место открытия наследства в случае, когда место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно, нотариус руководствуется п. 2 ст. 1115 ГК РФ.

Если наследственное имущество находится за пределами территории Российской Федерации или умерший гражданин на дату открытия наследства проживал на территории иностранного государства, место открытия наследства определяется нотариусом в соответствии с международными договорами, заключенными Российской Федерацией, а при их отсутствии — положениями п. 1 ст. 1224 ГК РФ.

Если место открытия наследства не может быть определено нотариусом в бесспорном порядке, место открытия наследства устанавливается судом (п. 9 ч. 2 ст. 264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, далее — ГПК РФ).

5.1. Наследство может быть принято наследниками, призванными к наследованию по завещанию и (или) по закону.

Лица, которые могут быть призваны к наследованию, указаны в статье ст. 1116 ГК РФ.

При наличии зачатого при жизни наследодателя, но еще не родившегося наследника, выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается (п. 1 ст. 1116, п. 3 ст. 1163 ГК РФ, ст. 41 Основ).

5.2. Принятие наследства — это право наследника. Наследник также вправе не принимать наследство или отказаться от него.

Для приобретения выморочного имущества принятия наследства не требуется (ст. 1151 и п. 1 ст. 1152 ГК РФ). Отказ от наследства при наследовании выморочного имущества не допускается.

5.3. Лицо, подавшее в наследственное дело заявление о принятии наследства до призвания такого лица к наследованию, в случае его призвания к наследованию в дальнейшем, считается принявшим наследство, если только не откажется от наследства до истечения срока для принятия наследства. При наличии в наследственном деле заявления о принятии наследства наследника предшествующей очереди или наследника по завещанию, заявление лица о принятии наследства до призвания такого лица к наследованию не учитывается при выдаче свидетельства о праве на наследство, что разъясняется заявителю.

5.4. Самостоятельно принять наследство могут наследники, обладающие дееспособностью в полном объеме (ст. 21, 27 ГК РФ).

Таковыми являются:

— лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста;

— лица, вступившие в брак до достижения восемнадцати лет;

— эмансипированные несовершеннолетние.

5.5. От имени несовершеннолетних граждан, не достигших 14 лет, наследство принимают их родители, усыновители или опекуны (ст. 28, 32 ГК РФ), от имени граждан, признанных судом недееспособными — их опекуны (ст. 29, 32 ГК РФ).

Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, граждане, ограниченные судом в дееспособности, принимают наследство с согласия, соответственно, родителей, усыновителей или попечителей (п. 1 ст. 26, п. 2 ст. 30 ГК РФ). Такое согласие оформляется по правилам, указанным в п. 5.25 настоящих Методических рекомендаций.

5.6. На принятие наследства несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, гражданами, ограниченными судом в дееспособности, законными представителями малолетних и граждан, признанных судом недееспособными, предварительное разрешение органов опеки и попечительства не требуется (ст. 37 ГК РФ), поскольку принятие наследства не влечет уменьшения имущества подопечного.

5.7. Иностранные граждане и лица без гражданства при наследовании по праву Российской Федерации (ст. 1224 ГК РФ) принимают наследство в общем порядке.

5.8. При наличии нескольких не противоречащих друг другу завещаний на часть имущества одному и тому же наследнику, при принятии таким наследником наследства по завещанию признается, что наследство принято по всем завещаниям и отказ от наследства по одному из завещаний невозможен.

5.9. Принцип универсальности правопреемства и единства наследственного имущества (ст. 1110 ГК РФ) действует в пределах любого отдельного основания наследования, по которому наследник принял наследство: наследник, наследуя по любому основанию наследования (по закону или по завещанию), не вправе принять только часть причитающегося ему наследуемого имущества (п. 3 ст. 1158 ГК РФ).

Например, наследник, наследующий по завещанию или по закону имущество, состоящее из различных его видов, не вправе принять только один вид имущества и отказаться от принятия остального имущества, входящего в состав наследства, наследуемого по соответствующему основанию наследования.

Признается своевременно принявшим наследство наследник, представивший в наследственное дело документы о принятии (в том числе фактическом) наследственного имущества в течении сроков, установленных ГК РФ, находящегося за пределами территории Российской Федерации,

5.10. Наследник, одновременно призываемый к наследованию частей одного и того же наследства, например, по завещанию и по закону или в результате открытия наследства в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1152 ГК РФ), имеет право выбора: принять наследство, причитающееся ему только по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям, а наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, кроме того, вправе потребовать удовлетворения этого права либо наследовать наравне с иными наследниками по закону (п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 9).

5.11. Принятие наследства по одному из оснований в пределах указанного срока не является отказом от наследства по другим основаниям. Этим правилом следует руководствоваться и в случаях, когда имело место фактическое принятие наследства.

При наличии разных оснований призвания к наследованию нотариус разъясняет наследнику возможность принятия им наследства по всем основаниям, по которым он призывается к наследованию, по нескольким из них или по одному выбранному им основанию.

Принятие наследства, причитающегося наследнику только по одному из оснований, исключает возможность принятия наследства, причитающегося ему по другим основаниям, по истечении срока принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ).

Наследник, подавший заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство без указания основания призвания к наследованию, считается принявшим наследство, причитающееся ему по всем основаниям (п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 9).

6.1. Сроки принятия наследства определяются в соответствии с общими положениями ГК РФ о сроках и п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 9.

6.2. Если нет наследников по закону предшествующих очередей, правила о специальных сроках для принятия наследства (п. 2, 3 ст. 1154 ГК РФ) к наследникам по закону второй и последующих очередей, не применяются. Такие наследники принимают наследство в установленный законом общий шестимесячный срок при условии отсутствия сведений о наследниках по закону предшествующих очередей в материалах наследственного дела и прямого указания об этом в заявлениях наследников по закону второй и последующих очередей (п. 51 Регламента). Рекомендуется предупредить заявителя об ответственности за сокрытие сведений о наследниках предшествующих очередей, разъяснив правило о добросовестности действий участников гражданского оборота (ст. 10 ГК РФ). Наследники по закону второй и последующих очередей, при отсутствии наследников предыдущих очередей, обратившиеся к нотариусу с заявлением о принятии наследства после истечения шестимесячного срока, являются пропустившимися срок принятия наследства.

6.3. При наличии у нотариуса информации о совершенном наследодателем завещании и непринятии наследства наследником по завещанию в течение шести месяцев со дня открытия наследства, наследник, для которого право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, может принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания указанного шестимесячного срока (п. 3 ст. 1154 ГК РФ).

При наличии у нотариуса достоверной информации об отсутствии ко дню открытия наследства наследника по завещанию (например, в наследственное дело представлено доказательство о смерти наследника по завещанию) или при невозможности в соответствии с завещанием создать наследника — наследственный фонд (ч. 4, 5 ст. 63.2 Основ, п. 4.2 настоящих Методических рекомендаций), наследник по закону первой очереди может принять наследство в течение шести месяцев со дня открытия наследства, а лицо, для которого установлен специальный срок — в сроки, предусмотренные п. 2, 3 ст. 1154 ГК РФ.

6.4. Заявление о принятии наследства, поступившее в наследственное дело до истечения общего шестимесячного срока принятия наследства, порождает правовые последствия и расценивается как доказательство принятия наследства лицами, для которых установлены специальные сроки принятия наследства (п. 2, 3 ст. 1154 ГК РФ), только после начала течения соответствующего специального срока. В указанном случае нет необходимости в подаче нотариусу наследниками второй или последующих очередей еще одного заявления после окончания общего срока принятия наследства. При этом свидетельство о праве на наследство по закону может быть выдано таким наследникам только по истечении специального срока для принятия наследства.

Принятие наследства наследниками по закону второй и последующих очередей после окончания специальных сроков является основанием к отказу нотариусом в выдаче свидетельства о праве на наследство по закону (ст. 48 Основ).

7.1. При поступлении в наследственное дело заявления о принятии наследства с пропуском установленного срока, при отсутствии информации, подтверждающей фактическое принятие наследства заявителем (п. 51 Регламента, п. 2 ст. 1153 ГК РФ) нотариус разъясняет заявителю судебный порядок восстановления пропущенного срока и признания заявителя наследником, принявшим наследство, а также возможность принять наследство по истечении установленного срока в порядке ст. 1155 ГК РФ.

7.2. При поступлении в наследственное дело заявления наследника, своевременно принявшего наследство, о выдаче ему свидетельства и при наличии заявления о принятии наследства, поступившего с пропуском установленного срока, нотариус разъясняет наследнику, своевременно принявшему наследство, о возможности дать согласие на принятие наследства заявителем, пропустившим срок для принятия наследства. В случае отказа дать такое согласие и наличия воли наследника, пропустившего срок для принятия наследства, обратиться в суд, нотариус откладывает выдачу свидетельства о праве на наследство на срок 10 дней. В случае поступления из суда сообщения (определение о принятии иска к производству, отметка суда о принятии искового заявления и т.д.), выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается до разрешения дела судом. При неполучении указанного определения суда в течение 10 дней, нотариус выдает свидетельство праве на наследство наследнику, своевременно принявшему наследство (ст. 41 Основ).

7.3. Нотариус не вправе приостановить выдачу свидетельства о праве на наследство в соответствии со статьей 41 Основ, если спор о восстановлении срока для принятия наследства не затрагивает наследственные права этого наследника (например, права наследника по завещанию, если с иском о восстановлении срока обратился наследник по закону, не имеющий права на обязательную долю в наследстве). Положения статьи 41 Основ не применяются при наличии заявления о принятии наследства, поданного заявителем с пропуском установленного срока и отсутствии заявления наследника, своевременно принявшего наследство о выдаче ему свидетельства о праве на наследство. В этом случае нотариус разъясняет наследнику его право на обращение в суд.

Вынесение нотариусом письменного постановления об отложении совершения нотариального действия на срок не более 10 дней и постановления о приостановлении совершения нотариального действия до разрешения дела судом Основами не предусмотрено.

7.4. При вынесении судебного решения о восстановлении срока принятия наследства и признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе, а также признает недействительными ранее выданные свидетельства о праве на наследство (в соответствующих случаях — лишь в части) и принимает меры к защите прав нового наследника.

Восстановление пропущенного срока принятия наследства и признание наследника принявшим наследство исключает для наследника необходимость совершения каких-либо других дополнительных действий по принятию наследства и получению свидетельства о праве на наследство (п. 41 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 9).

В случае, когда суд восстановил срок для принятия наследства, признал наследника принявшим наследство, но не определил доли всех наследников (ст. 1155 ГК РФ), нотариус вправе выдать свидетельство о праве на наследство с учетом прав нового наследника, определив доли наследников в соответствии с требованиями закона или завещания.

7.5. Если заявление наследника о принятии наследства было подано с пропуском срока, вопрос о принятии им наследства может быть решен как в судебном, так и во внесудебном порядке (п. 2 ст. 1155 ГК РФ, п. 51 Регламента).

Согласие наследников, своевременно принявших наследство, на принятие наследства наследником, пропустившим срок для принятия наследства, может быть выражено, как в форме согласия, так и в форме заявления.

Такое заявление (согласие) может быть составлено наследниками непосредственно у нотариуса по месту открытия наследства и оформлено одним документом либо подано нотариусу каждым наследником отдельно, а также может быть передано нотариусу третьим лицом или направлено по почте. В последних случаях, подпись наследника на документе должна быть засвидетельствована в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 1153, п. 2 ст. 1155 ГК РФ.

7.6. Для принятия наследства по истечении установленного срока достаточным является согласие на это наследников, принявших наследство, на определение размера долей которых повлияет включение в состав наследников заявителя, пропустившего указанный срок.

Пример.

После смерти наследодателя наследование осуществляется как по завещанию, так и по закону. Наследником по завещанию является племянник наследодателя, наследниками по закону — супруга и два сына наследодателя.

Племенник, супруга и один из сыновей наследодателя приняли наследство в течение срока, установленного законом. Второй сын наследодателя (не является обязательным наследником) пропустил срок для принятия наследства.

Для принятия во внесудебном порядке наследства сыном наследодателя, пропустившим срок принятия наследства, необходимо, чтобы согласие на его включение в состав наследников по закону выразили все наследники, размер долей которых в результате этого будет изменен, то есть наследники по закону — супруга и сын наследодателя. Поскольку включение в состав наследников по закону сына наследодателя, пропустившего срок принятия наследства, не затронет имущественные права ��аследника по завещанию, его согласие не требуется.

Вопросы судебной практики. наследство

8.1. Нотариусом бесспорно признается наследование в порядке наследственной трансмиссии только в том случае, если в наследственном деле отсутствует информация о принятии наследства трансмитентом — наследником, умершим до истечения установленного срока принятия наследства.

8.2. Для наследника, имеющего право наследовать в порядке наследственной трансмиссии (трансмиссара) применяются общие правила, определяющие способы, сроки принятия и отказа от наследства, а также возможность отказа от наследства в пользу других лиц (ст. 1153, 1156, 1157 — 1159 ГК РФ).

Таким образом, трансмиссар имеет право принять, не принять, отказаться от наследства наследодателя, после которого имел право наследовать трансмитент.

8.3. Смерть наследника после истечения срока для принятия наследства и не принявшего наследство не влечет для его наследников права наследовать в порядке наследственной трансмиссии. Такой наследник признается не принявшим наследство. В этом случае его доля в наследстве переходит либо наследникам последующей очереди (ст. 1141 ГК РФ), либо другим наследникам по правилам о приращении наследственных долей (ст. 1161 ГК РФ).

8.4. Право наследника (трансмитента) на обязательную долю в наследстве к его наследникам (трансмиссарам) в порядке наследственной трансмиссии не переходит, поскольку такое право принадлежит только лицам, исчерпывающий перечень которых указан в законе (ст. 1149 ГК РФ).

Например, у наследодателя, оставившего завещание в пользу своей супруги, имелся нетрудоспособный наследник — дочь инвалид II группы, умершая через три месяца после смерти отца, не успев принять наследство, заявить требование о выделении ей обязательной доли.

Ее сын обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства в порядке наследственной трансмиссии обязательной доли, причитающейся его матери.

В этом случае право на обязательную долю в наследстве, причитающуюся нетрудоспособному наследнику-дочери наследодателя, не переходит к ее наследникам в порядке наследственной трансмиссии, поскольку такое право имелось только у самой дочери (ст. 1149, п. 3 ст. 1156 ГК РФ).

8.5. Право наследника (трансмиссара) на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав его наследственного имущества.

Например, наследодатель умер 15 января 2016 года. Его наследником являются мать и сын. Сын наследство принял. Мать умерла до истечения срока для принятия наследства, не успев принять наследство.

После смерти матери наследником является супруг, которому в порядке наследственной трансмиссии переходит право на принятие наследства после первого наследодателя.

Супруг матери умирает, приняв ее наследство и не успев принять наследство в порядке наследственной трансмиссии после первого наследодателя.

Наследницей супруга матери является его дочь. Она не вправе принять наследство, которое мог бы получить в порядке наследственной трансмиссии ее отец после первого наследодателя, поскольку такое право не входит в состав его наследства (п. 1 ст. 1156 ГК РФ).

В этом случае, не принятое в установленный срок в порядке наследственной трансмиссии наследство, переходит сыну первого наследодателя по правилу п. 1 ст. 1161 ГК РФ.

8.6. Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не возникает также, если в завещании имеется распоряжение о подназначении наследника, если он умрет после открытия наследства, не успев его принять (п. 2 ст. 1121 ГК РФ).

8.7. С 01.09.2016 года для возникновения права наследования в порядке наследственной трансмиссии имеет значение определение времени смерти граждан одним днем (календарной датой) или моментом — календарной датой с указанием конкретного времени суток (ст. 1114 ГК РФ, пп. ”б” п. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 4 Закона от 30.03.2016 N 79-ФЗ, п. 16 Постановления Верховного Суда РФ № 9).

Если лица, имеющие право наследовать друг после друга, умерли в один день и момент их смерти установить невозможно, или такие лица умерли в один день до 01.09.2016 года, право наследственной трансмиссии не возникает и к наследованию призываются наследники каждого из умерших (п. 2 ст. 1114 ГК РФ, ч. 4 ст. 4 Закона № 79-ФЗ).

Если оба лица умерли в один день 01.09.2016 года и позднее, с указанием момента их смерти в документах органов ЗАГС или в решении суда, умершее в более поздний момент лицо признается наследником (трансмитентом) ранее умершего наследодателя. В таком случае право наследования в порядке наследственной трансмиссии возникает у наследников (трансмиссаров) при отсутствии доказательств фактического принятия наследства лицом, умершим позднее.

8.8. При наследовании имущества в порядке наследственной трансмиссии наследником (трансмиссаром) и при наследовании указанным наследником имущества умершего наследника (трансмитента) открывается производство по двум самостоятельным наследственным делам, вне зависимости от совпадения места открытия наследства того и другого наследодателя: по месту открытия наследства первого наследодателя и по месту открытия наследства умершего наследника — трансмитента (ст. 1115 ГК РФ).

8.9. Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии, отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам умершего наследника (трансмитента), от которого к нему перешло право на принятие наследства (ст. 1175 ГК РФ).

9.1. Если принявший наследство наследник умер, не получив свидетельства о праве на наследство, принятое им наследственное имущество признается принадлежащим этому наследнику, и входит в состав наследства после его смерти (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).

Такая ситуация возникает, например, когда в наследственном деле имеется или заявление о принятии наследства, или доказательства фактического принятия наследства наследником, умершим после открытия наследства.

В указанном случае открывается самостоятельное наследственное дело к имуществу наследника, принявшего наследство, но умершего, не получив свидетельства о праве на наследство.

Производство по указанному наследственному делу компетентен вести нотариус по месту открытия наследства, определяемому по правилам ст. 1115 ГК РФ, раздела 2 настоящих Методических рекомендаций.

9.2. С целью определения состава наследства и размера доли в наследстве, на которое не получено соответствующее свидетельство, нотариус, открывший производство по наследственному делу к имуществу такого умершего наследника-наследодателя:

или запрашивает у нотариуса, в производстве которого находится наследственное дело к имуществу наследодателя, наследство которого принято, копию такого наследственного дела, или информацию о том, что производство по такому наследственному делу не открывалось (информация из ЕИС или от нотариуса, компетентного вести наследственное дело);

или в материалах наследственного дела отражает информацию о номере наследственного дела к имуществу наследодателя, наследство которого принято, если в производстве нотариуса находятся оба наследственных дела.

Если наследственное дело к имуществу наследодателя, наследство которого фактически принято, не открывалось, и при наличии заявления наследников об отсутствии у него иных наследников, кроме принявшего и умершего, признается, что такой наследник является единственным и в состав его наследства входит все имущество наследодателя, чье наследство им было принято.

Такое возможно при наличии документов, подтверждающих законность требования. Гибель наследника, указанного в документе, также является достаточным поводом для аннулирования. Но, если в последнем случае нотариус сам принимает решение о проведении процедуры и не выписывает свидетельство на несуществующего человека, то во всех остальных ситуациях требуется участие судей.

Данное развитие событий также случается. Человеческий фактор присутствует всегда, но требуется понимать, что речь идет не об опечатках. Судья рассмотрит доводы истца, ознакомиться с документацией и выразит свое мнение об именах, адресах почты, о тексте и суммах. Но, если имеет место опечатка, добиться аннулирования свидетельства не удастся. Иное дело, когда налицо ошибка в описании наследства, не соответствуют даты или иная информация.

Пошаговая инструкция «Оспаривание действия или отказа нотариуса в суде»

Шаг 1. Подготовьте заявление в суд и необходимые документы

Для обжалования действий (отказа) нотариуса необходимо подготовить заявление о совершенном нотариальном действии или об отказе в их совершении. В заявлении укажите суд, в который вы обращаетесь, ваши данные, данные нотариуса, обстоятельства дела, а также дату, когда вам стало известно об отказе нотариуса или совершенном нотариальном действии.

К заявлению приложите документ, подтверждающий оплату пошлины, доверенность (если заявление подписывает представитель), документы, подтверждающие обстоятельства дела, а также почтовую квитанцию и опись вложения в подтверждение отправки копии заявления и документов другим сторонам дела.

Заявление об оспаривании действий (отказа) нотариуса подается в суд в течение 10 дней со дня, когда заявителю стало известно о совершенном нотариальном действии или об отказе в совершении нотариального действия.

Госпошлина за рассмотрение заявления об оспаривании действий (отказа) нотариуса составляет 300 рублей.

Нотариусом неправильно выдано свидетельство о праве на наследство

Заявление о совершенном нотариальном действии или об отказе в совершении подается в районный суд по месту нахождения нотариуса или по месту нахождения должностного лица, уполномоченного на совершение нотариальных действий.

Заявление о совершенном нотариальном действии или об отказе в его совершении рассматривается судом с участием заявителя, а также нотариуса, должностного лица, совершивших нотариальное действие или отказавших в совершении нотариального действия.

В случае обжалования действий (бездействий) нотариуса во внесудебном порядке, жалобу можно подавать в вышестоящий нотариальный орган, контролирующую деятельность нотариусов, осуществляющих частную практику, например: в Московскую городскую нотариальную палату, Московскую областную нотариальную палату.

Жалоба, как правило, должна содержать следующие данные:

  • сведения о лице, обратившемся за нотариальным действием (фамилия, имя, отчество, место жительства гражданина, наименование, адрес юридического лица);
  • сведения о нотариусе, чьи действия или бездействие подлежит обжалованию (фамилия, имя отчество, наименование нотариальной конторы);
  • дата обращения и за каким нотариальным действием обратился податель жалобы;
  • причины, по которым нотариус отказал в совершении нотариального действия и перечень документов, прилагаемых к заявлению.

В просительной части жалобы, лицо, подающее жалобу, может просить обязать конкретного нотариуса совершить конкретное нотариальное действие, либо совершить другие действия, которые будут способствовать восстановлению нарушенных прав заявителя жалобы.

По результатам рассмотрения поданной жалобы, вышестоящий нотариальный орган может признать действие или бездействие нотариуса незаконным и привлечь его к дисциплинарной ответственности, либо отказать в удовлетворении жалобы в связи с ее необоснованностью и отсутствием в действиях нотариуса нарушений норм действующего законодательства РФ.

Вторым способом оспаривания действий либо бездействия нотариуса является судебный порядок, то есть обращение в суд с соответствующей жалобой, заявлением.

В соответствии со ст. 49 Основ законодательства РФ о нотариате заинтересованное лицо, считающее неправильным совершенное нотариальное действие или отказ в совершении нотариального действия, вправе подать об этом жалобу в суд по месту нахождения нотариальной конторы или уполномоченного должностного лица. При этом к заинтересованным лицам следует относить граждан и юридических лиц, в отношении которых совершено нотариальное действие, либо получивших отказ в его совершении. Остальные лица, чьи права и охраняемые законом интересы были затронуты нотариальным действием или отказом в его совершении, вправе защищать свое нарушенное право или интерес путем обращения в суд с соответствующим иском.

Гражданский процессуальный кодекс РФ предусматривает оспаривание действия или бездействия нотариуса в рамках особого производства (глава 37).

Заявление подается в суд в течение 10 дней со дня, когда заявителю стало известно о совершенном нотариальном действии или об отказе в совершении нотариального действия. Такое заявление должно содержать:

  • сведения о заявителе (Ф.И.О. и место жительства);
  • Ф.И.О. нотариуса или должностного лица, совершившего обжалуемое действие либо отказавшего в его совершении;
  • место нахождение нотариальной конторы, нотариуса или должностного лица, сведения о других заинтересованных лицах;
  • сведения о нотариальном действии, с которым заявитель не согласен или в совершении которого ему было отказано;
  • обстоятельства, на которых основано заявление;
  • доказательства, подтверждающие изложенные в заявлении обстоятельства.

Заявитель также должен представить подлинные нотариально удостоверенные (доверенность, завещание и др.) или выданные нотариусом документы (например, свидетельство о праве на наследство).

В случае обжалования отказа в совершении нотариального действия в суд представляются документы, которые, по мнению заявителя, должны быть нотариально засвидетельствованы или удостоверены, а также постановление нотариуса или иного правомочного должностного лица об отказе в совершении нотариального действия.

По результатам рассмотрения заявления суд может принять решение о признании заявления обоснованным и удовлетворить требование заявителя к нотариусу, обязав его совершить определенное действие, либо отказать в удовлетворении заявления в связи с необоснованностью доводов жалобы.

Положительное для заявителя решение суда, вступившее в законную силу, будет являться основанием в дальнейшем для оформления прав на наследуемое имущество без каких – либо дополнительных осложнений и требований со стороны компетентных органов.

Сама по себе процедура оспаривания действий (бездействия) нотариуса представляет из себя непростой процесс, который подразумевает совокупность действий по правильному составлению процессуальных документов, их подаче в вышестоящие нотариальные органы или в суд, представлению интересов лиц, оспаривающих действие нотариуса, при разбирательстве по делу и судебных заседаниях.

По этой причине для того, чтобы избежать необязательных ошибок при обжаловании действий / бездействия нотариуса, не потерять драгоценное время и не упустить необходимые сроки, за своевременной помощью следует обратиться к профессионалам – юристам и адвокатам, которые специализируются на ведении подобного рода дел.

Наши адвокаты из коллегии «Легис Групп» окажут Вам квалифицированную юридическую помощь и поддержку по всем вопросам, связанным с обжалованием незаконных и неправомерных действий (или бездействия) нотариусов, помогут Вам восстановить справедливость и права на наследственное имущество, обращайтесь к нам за помощью, и мы Вам обязательно поможем.

  • Документ могут получить правопреемники, заявившие о принятии имущества или использующие его фактически.
  • Обратиться за выдачей свидетельства можно, как в течение полугодия после смерти родственника, так и позднее (срок не ограничен).
  • Заявление можно направить почтовым письмом или через доверенное лицо.
  • Наследник вправе получить свидетельство в любое время по истечении 6 месяцев с момента смерти своего родственника. Документ требуется самому правопреемнику, чтобы удостоверить законность владения имуществом перед третьими лицами и для государственной регистрации (когда она требуется).
  • Любой из наследников может получить этот документ независимо от других, но с учетом положенной им доли. Исключением являются случаи выдачи обязательной доли в наследстве и выделения доли пережившего супруга.
  • Поступление информации о наличии зачатого, но еще не рожденного ребенка — он входит в число наследников. Выдача приостанавливается до его момента его рождения.
  • Получение извещения из суда о рассмотрении иска, поданного одним из наследников. Период — до завершения дела решением суда.
  • Определение суда о том, что наследственное имущество (его часть) приняты в обеспечение иска.

Кроме перечисленных обстоятельств есть и другие, которые служат основанием для отложения выдачи свидетельства на месячный срок. Это необходимость запросить и получить дополнительную информацию, провести экспертизу документов. На 10 дней нотариус может отложить выдачу документов по заявлению заинтересованного лица, которое сообщило о подаче искового заявления, связанного с наследством, в суд.

Нотариус может аннулировать выданные им ранее свидетельства, если спустя полгода появились неизвестные до этого наследники, и требуется внести изменение в свидетельства о праве на наследство. Это допускается при условии, что все уже получившие документы лица дали письменное согласие. В этом случае они оформляются заново. Один экземпляр всегда остается у нотариуса: при утрате документа можно получить дубликат в нотариальной конторе.

Работа нотариуса оплачивается по установленному государственному тарифу плюс УПТХ (услуги правового и технического характера). К технической работе относится совершение запросов в государственные органы, заполнение официальных бланков, отсылка уведомлений, заполнение и ведение наследственного дела. Прежде, чем будет выдано свидетельство, заявитель должен подать заявление, суммарная цена оформления которого составляет 1 100 рублей.

Стоимость свидетельства (государственная пошлина согласно НК РФ):

  1. Для таких наследников, как дети, родители, муж, жена, братья, сестры: 0,3% от оценочной стоимости наследственного имущества.
  2. Для всех остальных родственников и посторонних: 0,6%.

Цена услуг технического характера ежегодно устанавливается региональной нотариальной палатой. В среднем она составляет от 3 до 6 тыс. рублей за каждый объект недвижимости, и зависит от сложности и объема работы. При этом нотариус не взимает плату за направление заявления, например, в Росреестр, где нужно зарегистрировать переход права на недвижимые объекты.

В заключение отметим, что оспаривание свидетельства о праве на наследство, выданного нотариусом, на практике невозможно. По крайней мере, в Москве такие прецеденты не известны. Суды отказывают в принятии исков, основанных на требовании признать его недействительным. Это признается ненадлежащим способом защиты прав. Можно оспорить факт принятия, фактического вступления в наследство и другие обстоятельства, послужившие основанием для выдачи этого документа.

При обращении в нотариальную контору наследников, имеющих право на получение имущества умершего человека и доказавших это документами, выдается соответствующее свидетельство по истечении 6 месяцев со дня смерти наследодателя. В некоторых ситуациях нотариус может аннулировать свидетельство на основаниях, указанных в законе.

Основания для аннулирования

В житейской практике нередки ситуации, когда наследники своевременно не получают информацию о смерти наследодателя. Иногда она скрывается намеренно, в других случаях неизвестно местонахождение наследника. Нотариус может аннулировать выданное им свидетельство в следующих случаях.

  • По окончании полугода после смерти наследодателя с заявлением к нотариусу обратился претендент, пропустивший срок обращения по уважительным причинам. Остальные наследники не оспаривают его право и дали письменное согласие в присутствии нотариуса (или заверенное им и присланное по почте) о пересмотре выданного ранее документа.
  • Наследник отправил заявление по почте в действующий срок, однако оно было получено нотариусом позднее даты выдачи свидетельства. К этому же относится и ситуация, когда наследники — несовершеннолетние (недееспособные), а согласие опекуна отправлено вовремя, но получено позднее.
  • Уже после выдачи наследственных документов выявилось ранее не учтенное имущество, принадлежащее умершему наследодателю. После документального оформления и включения его в общий состав наследуемых активов, производится аннулирование свидетельства и составление другого документа.

Постановление нотариуса об аннулировании наследственного свидетельства служит основанием для обращения в Росреестр с просьбой изменить записи в ЕГРН, если речь идет о недвижимости.

Если между наследниками возникает спор, вопрос решается только в судебном порядке. Согласно п.7 «Методических рекомендаций …», утвержденных ФНП 28.02.2007 года, нотариальная процедура оформления наследства прекращается, если решением суда отдельные наследники восстановлены в правах и определены их доли в имуществе.

Кто может оспорить свидетельство о праве на наследство

  • Подать заявление в суд могут только наследники очереди, призываемой к наследованию.
  • Это могут быть родственники, пропустившие срок вступления в наследование по уважительным причинам.
  • При наличии завещания, люди, имеющие право на обязательную долю и не указанные в нем (несовершеннолетние дети, недееспособные или нетрудоспособные родители, супруг, находящиеся на иждивении умершего другие лица).

Законом четко определен круг родственников — претендентов на долю имущества, когда происходит наследование в силу закона. Спорные ситуации чаще всего возникают при наличии оставленного завещания. В этом случае в исковом заявлении указывается требование признать завещание недействительным в силу его ничтожности или оспорить его положения частично (целиком).

Завещание признается ничтожным, если:

  • оно в соответствующем порядке не заверено нотариусом;
  • если закрытое (в конверте) завещание написано не от руки;
  • если подтверждена документом недееспособность завещателя.;

Завещание можно оспорить по следующим основаниям:

  • документ подписан не самим завещателем, а рукоприкладчиком (при наличии возможности подписать документ самостоятельно);
  • завещатель не поставил собственноручную подпись под разъяснениями нотариуса;
  • во время подписания документа присутствовали третьи лица, не указанные в завещании, как свидетели.

Для подачи искового заявления о ничтожности завещания — срок давности 3 года, на основании оспаривания — 1 год. Все основания, указанные в заявлении, должны быть подтверждены документами.

  • Выявляются основания для признания кого-либо из наследников недостойным (противоправные действия в отношении умершего).
  • В судебном порядке устанавливается родство между наследодателем и претендентом на имущество.
  • Восстановление пропущенного срока вступления в права наследования по объективным, уважительным причинам.
  • Заявление признается ничтожным в силу нарушений закона, допущенных при его оформлении.
  • Наследники оспаривают распределение конкретного имущества, например, выделение из наследственной массы доли пережившего супруга.

Разрешение споров с нотариусом. Как отстаивать свои права и законные интересы

Свидетельство о праве на наследство выдается правопреемникам, заявившим о принятии наследуемого имущества или использующим его фактически. За документом можно обратиться как в течение полугода после смерти наследодателя, так и позднее (срок не ограничен). При фактическом принятии наследства срок обращения не ограничен.

Заявление может быть подано лично или направлено по почте. Также наследник вправе поручить этот вопрос нотариусу по доверенности.
Свидетельство позволяет правопреемнику удостоверить перед третьими лицами законность владения унаследованным имуществом. Также на основании него осуществляется государственная регистрация права собственности.

Для каждого наследника независимо от других правопреемников возможно получение свидетельства о праве на наследство в одном экземпляре. В нем указывается причитающаяся правопреемнику доля. Исключение составляют случаи, когда выделяются обязательные доли из наследства и супружеская доля.

Если нотариусу поступит информация о беременности одного из правопреемников, то будущий ребенок также включается в число наследников. При этом выдача свидетельств приостанавливается до момента его рождения.
Кроме того, оформление наследства приостанавливается в случае рассмотрения иска по требованию одного из наследников или принятия обеспечительных мер в отношении наследуемого имущества.

В некоторых случаях выдача свидетельств о праве на наследство приостанавливается на месячный срок. Например, в случае возникновения необходимости запросить дополнительную информацию или провести экспертизу документации.

По заявлению заинтересованного лица, которое сообщило о подаче искового заявления в связи с возникновением спора о наследстве выдача документов может быть отложена на 10 дней.

Если спустя полгода появились неизвестные до этого наследники, нотариус аннулирует выданные ранее свидетельства, поскольку в них вносятся изменения в части наследуемых долей. При этом лица, получившие документы на наследство, должны дать свое письменное согласие. Нотариус оформляет наследнику новое свидетельство, второй экземпляр оставляет у себя, чтобы в дальнейшем у наследника была возможность получить дубликат.

Услуги нотариуса оплачиваются по государственному тарифу к которому добавляется стоимость услуг правового и технического характера (УПТХ). Техническая работа представляет собой направление запросов в государственные органы, отсылку уведомлений, заполнение бланков, ведение наследственного дела.

Стоимость свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию определяется в соответствии с нормами НК РФ. Близкие родственники оплачивают госпошлину, составляющую 0,3 % от оценочной стоимости наследуемого имущества. В их число входят дети, родители, муж, жена, сестры и братья. Все остальные наследники оплачивают 0,6 %.

Цены на технические услуги устанавливаются региональной нотариальной палатой с учетом сложности и объема работ. При этом не должна взиматься плата за направление заявления в Росреестр для регистрации права на объект недвижимости.

Практика показывает, что оспорить свидетельство о праве на наследство затруднительно. Например, в Москве суды отказывают в принятии исков о признании свидетельства недействительным. Решения основываются на доводе, что истец воспользовался ненадлежащим способом защиты прав. Оспариванию подлежит факт принятия наследства своими фактическими действиями и другие обстоятельства, на основании которых нотариус выдал документ на наследуемое имущество.

Бывает, что в нотариальную контору обращаются наследники, обладающие правом на получение имущества умершего, но пропустившие шестимесячный срок, установленный для принятия наследства. Закон предоставляет возможность восстановить пропущенный срок, в связи с чем ранее выданные свидетельства аннулируются по основаниям, указанным в законе.

Многие наследники не получают своевременно информацию о смерти наследодателя по причине ее преднамеренного сокрытия, неизвестности местонахождения наследника.

Аннулирование свидетельств о праве на наследство осуществляется в следующих случаях:

  1. Срок на принятие наследства пропущен по уважительным причинам. При этом другие наследники не должны оспаривать права нового правопреемника и в присутствии нотариуса дать свое письменное согласие на пересмотр документа.
  2. Наследник направил заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство своевременно по почте, однако оно поступило к нотариусу позже даты выдачи документа другим наследникам.
  3. После выдачи документов выяснилось, что имеется имущество наследодателя, не включенное в наследственную массу.

При наличии названных обстоятельств нотариус выносит постановление об аннулировании свидетельства о праве на наследство. Оно служит основанием для обращения в Росреестр с целью изменения записи в ЕГРН о недвижимом имуществе.

В случае возникновения спора между наследниками по поводу наследуемого имущество он разрешается только в судебном порядке. Если решением суда восстановлены в правах отдельные наследники с определением их долей в имуществе, на основании пункта 7 Методических рекомендаций, утвержденных ФНП 28.02.2007 года, процедура оформления наследства прекращается.

С заявлением об оспаривании наследства вправе обратиться только наследники той очереди, которая призвана к наследованию. Такую возможность имеют родственники, пропустившие срок вступления в наследство по уважительным причинам.

Граждане, имеющие право на обязательную долю и не указанные в завещании, также вправе подать исковое заявление в суд. К данной категории лиц относятся несовершеннолетние дети, супруг, недееспособные или нетрудоспособные родители, а также другие иждивенцы.

Чаще всего спорные ситуации возникают при наличии завещания. В этом случае заинтересованное лицо указывает в иске требование о признании завещания недействительным в силу его ничтожности или оспаривает его положения.

Суд признает завещание ничтожным, если оно:

  1. не заверено нотариусом;
  2. является закрытым и написано не от руки;
  3. составлено недееспособным завещателем.

Срок давности для признания завещания ничтожным составляет три года.

Оспоримым завещание признается по следующим основаниям:

  1. документ подписан рукоприкладчиком при наличии возможности у завещателя подписать его самостоятельно;
  2. под разъяснениями нотариуса нет подписи завещателя;
  3. при подписании документа присутствовали третьи лица, которые не указаны в завещании в качестве свидетелей.

Срок давности для отмены завещания на основании оспаривания составляет один год.

Нарушение прав может выражаться в следующем:

  • Изменена их доля на незаконных основаниях.
  • Они исключены из круга наследников.
  • На них возложены обязанности, которые должно нести лицо, получившее спорное СоПН.
  • Иные обстоятельства.

Внимание! Нарушение должно быть доказано документами. Свидетели мало чем могут помочь в таких делах.

Принципы признания СоПН недействительным важно знать не только тем лицам, чьи права нарушены чужими действиями. Принимая наследство, ведя себя законно и добросовестно, наследник не может быть уверен в том, что не будет пересмотрено его право на имущество умершего. Могут открыться новые обстоятельства, и следует знать, как защищать себя (только при условии того, что он сам не нарушал закон!).

Видео сюжет расскажет, по каким причинам признание свидетельства о праве на наследство может быть недействительным

Аннулирование возможно только после смерти наследодателя. Пока владелец имущества жив, лишь он имеет право переписать завещание, изменив условия и перечень наследников.

Свидетельство о наследовании выдается также после гибели. Ни один нотариус не вправе менять порядок действий. Есть срок исковой давности. Заявление подается в течение трех лет после оглашения завещания.

Восстановить исковую давность можно, но для этого инициируется отдельный процесс.

Постановление об аннулировании наследства также можно аннулировать, если на то будет достаточно оснований. В данном случае вопросом занимается апелляционный суд. Жалобы подаются по месту нахождения наследственного имущества. К письменному обращению прикладывают копии доказательных документов, а судьям предъявляют оригиналы. Также предоставляют квитанцию об оплате государственной пошлины.

Данное развитие событий также случается. Человеческий фактор присутствует всегда, но требуется понимать, что речь идет не об опечатках.

Судья рассмотрит доводы истца, ознакомиться с документацией и выразит свое мнение об именах, адресах почты, о тексте и суммах. Но, если имеет место опечатка, добиться аннулирования свидетельства не удастся.

Иное дело, когда налицо ошибка в описании наследства, не соответствуют даты или иная информация.

Когда говорилось о достаточных условиях для аннулирования свидетельства о наследстве, имелись в виду следующие факты:

  1. Нотариус сделал грубейшие ошибки, искажающие ситуацию и допускающие юридические разночтения.
  2. Наследодатель являлся недееспособным на момент оформления волеизъявления, а нотариус мог не знать об этом.
  3. Имя, отчество, фамилия, паспортные данные правопреемника не соответствуют действительным, а имущество прописано неверно.
  4. Документация оформлялась под давлением, угрозой физической расправы и т.д. Факт вступления аннулируется, если наследники признаются недостойными.

В последнем пункте имеется в виду, что преемник не заботился о наследстве и его владельце, производил по отношению к нему незаконные действия, старался повлиять на решение и т.д. Но нотариус не владел данной информацией.

Чтобы заявить о своем желании вступить в права собственности на имущество, оставленное наследодателем, необходимо обратиться к нотариусу по месту жительства наследодателя.

Закон позволяет это сделать в течение полугода со дня открытия наследства, но иногда могут допускаться другие варианты.

Для принятия наследства нужно предоставить нотариусу пакет документов, доказывающих, что для реализации данной процедуры у вас имеются объективные юридические основания. Подробности можно узнать из отдельного материала «Как заявить права на наследство».

Как обжаловать действия нотариуса и получить свидетельство о праве на наследство

Собственное мнение и доводы нотариуса не имеют значения. Существенность и значимость ошибок в завещании устанавливает суд. Он же принимает решение, давать ли делу дальнейший ход или не признавать действительным.

Если будет установлено, что неточности связаны с тем, что завещатель был признан недееспособным и не имел права подписи, результат очевиден – отказ наследнику в наследстве.

Тогда придется пользоваться правами наследования по закону в порядке очередности.

Если на основании ошибок свидетельство не выдано, должен быть оформлен официальный отказ с указанием причин. На это законодательство отводит 10 дней с момента написания заявления о вступлении в наследство. Если сделаны ошибки в фамилии или дате, есть два способа решить проблему:

  1. Подать иск в суд с требованием отменить решение нотариуса. На это отводится еще 10 дней. Столько же уйдет на рассмотрение и вынесение постановления. Результат – удовлетворение пожеланий истца или отказ в праве на наследство по завещанию.
  2. Обратиться к судьям, чтобы они в официальном порядке установили истинные факты, фамилии, даты, что фактически является исправлением ошибок в завещании. Придется приводить доказательства правомерности требований.

Главное условие успешности разрешения процесса – ошибка не должна менять суть волевого решения наследодателя передать собственность наследнику.

Случается, что ошибки в фамилиях и датах фигурируют не в завещании, а в паспортах наследников. В ЗАГСе при несовпадении фамилии указанного в завещании лица проблема решается. Исправлять неточности придется лично.

Такая проблема возникает из-за халатности сотрудников этой инстанции при выдаче необходимых документов. Подается письменное обращение с требованием выдать новое свидетельство о смерти, заключении брака и т.д.

Если этого не сделать, трудности возникнут после смерти завещателя, когда получить деньги в банке и переоформить собственность не получится.

Может возникнуть ситуация, когда владелец имущества лежит в больнице и лично не может принести завещание нотариусу. Он просит об этом медиков.

Но даже если предъявленное удостоверение принадлежит главврачу, процедура неправильного оформления налицо. Завещание составляется и регистрируется при наличии свидетеля, может быть нескольких.

В документ вносятся их фамилии и дата подписания, что обязательно.

Но нашелся соперник, подавший исковое заявление об отсутствии свидетелей, узнав об этом. Суд принимает решение отказать в праве наследования по завещанию, признав его недействительным. В итоге активируется процесс по закону, что означает очередность. Близкие родственники в итоге получают весь объем имущественных ценностей, оставшихся после умершего.

Встречаются случаи, когда ошибка в дате становится камнем преткновения и предметом споров между наследниками. Один нотариус исправил номер месяца, когда увидел, что в нем ошибка, но завещание было уже написано.

Все бы ничего, но в журнале напротив фамилии завещателя стоит чужая подпись.

После разбирательства судья принимает решение о признании документа недействительным, и наследник теряет все, так как теперь право перешло в порядке очереди супруге и детям покойного, хотя волеизъявление было в пользу истца.

Минюст дал разъяснения для наследников и их представителей

Нотариусом отказано в выдаче свидетельства на основании ряда ошибок, допущенных в завещании, поэтому наследник обратился в суд, чтобы восстановить свои права наследования. В документе:

  1. Нет формулировки с упоминанием дееспособности завещающего лица. Повода сомневаться также нет. Нигде не фиксировалось о заболеваниях, способных вызвать недееспособность в течение всей жизни. Автограф стоит верный.
  2. Не упомянуто, что завещание зачитывалось вслух. Это считается ошибкой, если нет уведомления о фактических, объективных причинах, по которым это делать запрещается.
  3. В качестве свидетеля приглашен простой рядовой доктор. Фамилия и дата указана правильно. Право участвовать в оформлении завещания имеет главный врач клиники. Но оригинальной печатью больницы завещание заверена по всем правилам.
  4. Нет упоминаний о постоянном присутствие медперсонала, хотя истец приводит довод о том, что доктор неоднократно выходил из палаты. Причины в иске не указаны, время и дата не прописаны.

Кроме того, свидетель не был осведомлен о том, что доставить завещание нотариусу должен именно он, и поэтому отдал родственнику, подавшему исковое заявление. Дата смерти и дата подачи завещания нотариусу совпадает, так что этот довод не столь сильный и принципиальный, но в иске указан.

Истец, он же наследник, правильно сделал, что обратился в суд. Несмотря на то, что он являлся первоочередным претендентом, так как это сын наследодателя, у него есть братья.

Теперь, когда завещание признано действительным, все имущество перешло в пользу истца, а братья остались ни с чем.

Ошибкой было бы делиться, если воля умершего – передать все одному ребенку, потому что тот заботился в период болезни до самой смерти.

Судья вынес положительное решение, так как перечисленные ошибки незначительные и не меняют смысла текста.

Если ошибка в фамилии наследника, проблему решают подобным образом: установив родственные связи, доказав, что других претендентов (по фамилии в том виде, как она была вписана) нет, несложно объяснить, что такая неприятность – обычная опечатка при написании.
Не переданное нотариусу завещание

Даже если бы истица в условиях, описанных в предыдущем разделе, не принесла завещание в нотариальную контору, решение было бы таким же. Даже по истечении длительного времени, когда все формальности (за исключением мелких ошибок) выдержаны, суд обяжет нотариальную контору выдать свидетельство. Истец, он же наследник, получить положенное.

Акты гражданского состояния регистрируются, изменяются и исправляются в органах ЗАГС. Именно туда обращаются при обнаружении опечатки в свидетельстве ребенка с целью ее исправления.

Эта неприятность в будущем станет препятствием на пути вступления в право наследования – доказать родство с родителями будет сложно. Для внесения исправлений в документ понадобится основание:

  • неполная или недостоверная информация о владельце документа;
  • орфографические ошибки;
  • внесение записи с нарушением установленных норм;
  • неверная дата выдачи свидетельства;
  • искажение информации о родителях;
  • опечатки в указании даты рождения ребенка.

Исправления орфографических ошибок, допущенных при оформлении документа, осуществляются в загсе.

Следует написать заявление, указав на имеющиеся опечатки и неточности, и предоставить достоверную информацию для их исправления.

Когда у гражданина нет возможности обратиться лично, отправляют заказное письмо на адрес организации или направить своего представителя с нотариально заверенной доверенностью.

Можно подать заявление через портал госуслуг. Потребуется лишь подробно заполнить форму с указанием достоверной информации и отправить обращение в нужный орган. Чтобы иметь возможность пользоваться ресурсами сайта, придется пройти процесс регистрации и идентификации личности.

Распространенные поводы для споров:

  • истец указывает, что его права нарушены и просит восстановить их;
  • устанавливается наличие родственных отношений между умершим и правопреемниками;
  • завещание признается несоответствующим действительности в связи с тем, что при оформлении нарушены требования законодательства;
  • наследники высказались за перераспределение имущества;
  • нужно установить факт принятия наследственной массы, а не вступление в права с юридической точки зрения;
  • наследники подают жалобу относительно действий нотариальной конторы;
  • прочее.

В перечисленных ситуациях чаще всего свидетельство уже выдано на руки наследникам. Зачастую виновниками в том, что в нотариальную контору не поступила важная информация, являются заинтересованные в этом наследники, которые скрывают ее. Чтобы решить вопрос по справедливости, требуется вынесение решения судебным органом.

Если данное действие не реализовано наследником, то судья не может:

  • вернуть исковое заявление в порядке ст. 135 ГПК РФ;
  • отказать в приеме заявления, в котором содержаться требования;
  • оставить иск без движения.

Рассматриваемый документ выдается по месту открытия наследственной массы. Не учитывается основание, которое используется для вступления в права наследования, то есть это может быть завещание либо положения закона. Наследнику потребуется документально подтвердить, что он обладает правомочиями относительно наследственной массы.

Нотариальные документы — договоры, завещания, доверенности, различные свидетельства и т.п., как правило, должны быть изготовлены без каких-либо исправлений. Если при подписании документа, его удостоверении или засвидетельствовании в тексте будет обнаружена ошибка, нотариус должен такой документ (например, выполненный на компьютере) изготовить заново.

1. Основания отказа в совершении нотариального действия;
2. Что делать наследнику при получении отказа нотариуса;
3. Реальная судебная практика;
4. Формы исковых заявлений;
5. Иные варианты обжалования действий нотариуса:

5.1 Подача претензии нотариусу;
5.2 Подача жалобы на действия нотариуса в прокуратуру;
5.3 Подача жалобы на действия нотариуса в нотариальную палату;


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.